016truetitle_t_s asc object_type_i,object_type_i_lookup,coverage_period_mt,geographic_area_mt,geographic_coordinates_mt,author_role_mt,contributor_role_mt,org_id_mt,org_role_mt,supervisor_mt,supervisor_id_mi,supervisor_id_mi_lookup,fields_of_research_mi,fields_of_research_mi_lookup,display_type_i,display_type_i_lookup,seo_code_mi,seo_code_mi_lookup,copyright_i,license_i,license_i_lookup,oa_compliance_t,oa_notes_t,grant_id_t,funding_body_t,description_of_resource_t,software_required_t,project_description_t,keywords_mt,project_name_t,project_id_t,isdatasetof_mt,isdatasetof_mt_lookup,notes_t,date_dt,xsd_display_option_mi,xsd_display_option_mi_lookup,file_downloads_i,created_date_dt,updated_date_dt,research_program_mt,title_t,depositor_i,isderivationof_mt,assigned_user_id_mt,assigned_group_id_mi,assigned_group_id_mi_lookup,isdatacomponentof_mt,isannotationof_mt,author_id_mi,author_id_mi_lookup,alternative_title_mt,pid_t,publisher_t,author_mt,contributor_mt,contributor_id_mi,contributor_id_mi_lookup,refereed_i,series_t,journal_name_t,newspaper_t,conference_name_t,book_title_t,identifier_mt,edition_t,subject_mi,subject_mi_lookup,place_of_publication_t,start_page_t,end_page_t,chapter_number_t,issue_number_t,volume_number_t,conference_dates_t,conference_location_t,patent_number_t,country_of_issue_t,description_t,date_available_dt,language_mt,phonetic_title_t,language_of_title_mt,translated_title_t,phonetic_journal_name_t,translated_journal_name_t,phonetic_book_title_t,translated_book_title_t,phonetic_newspaper_t,file_attachment_name_mt,translated_newspaper_t,phonetic_conference_name_t,translated_conference_name_t,issn_mt,isbn_mt,isi_loc_t,prn_t,output_availability_t,na_explanation_t,sensitivity_explanation_t,file_attachment_content_mt,org_unit_name_t,org_name_t,report_number_t,sequence_i,genre_t,genre_type_t,formatted_title_t,formatted_abstract_t,parent_publication_t,convener_t,ismemberof_mt,ismemberof_mt_lookup,link_mt,link_description_mt,rights_t,views_i,scopus_id_t,thomson_citation_count_i,gs_citation_count_i,gs_cited_by_link_t,scopus_citation_count_i,status_i,status_i_lookup,first_author_in_document_derived_t,first_author_in_fez_derived_t,ands_collection_type_t,start_date_dt,end_date_dt,access_conditions_t,extent_t,contact_details_email_mt,contact_details_physical_mt,loc_subject_heading_mt,depositor_affiliation_i,surrounding_features_mt,condition_mt,style_mt,period_mt,category_mt,subcategory_mt,structural_systems_mt,adt_id_t,subtype_t,language_of_parent_title_t,proceedings_title_t,file_description_mt,herdc_code_i,herdc_code_i_lookup,herdc_status_i,herdc_status_i_lookup,institutional_status_i,institutional_status_i_lookup,herdc_notes_t,follow_up_flags_i,follow_up_flags_i_lookup,follow_up_flags_imu_i,follow_up_flags_imu_i_lookup,scopus_doc_type_t,scopus_doc_type_t_lookup,wok_doc_type_t,wok_doc_type_t_lookup,conference_id_i,total_chapters_t,publisher_id_i,translated_proceedings_title_t,native_script_title_t,roman_script_title_t,native_script_book_title_t,roman_script_book_title_t,native_script_journal_name_t,roman_script_journal_name_t,native_script_conference_name_t,roman_script_conference_name_t,total_pages_t,native_script_proceedings_title_t,roman_script_proceedings_title_t,language_of_book_title_mt,language_of_journal_name_mt,language_of_proceedings_title_mt,doi_t,author_count_t,collection_year_dt,location_mt,building_materials_mt,architectural_features_mt,interior_features_mt,sherpa_colour_t,ain_detail_t,rj_2010_rank_t,rj_2010_title_t,rj_2012_rank_t,rj_2012_title_t,rc_2010_rank_t,rc_2010_title_t,herdc_code_description_t,score,citation_t6250*:*65mapdisplay_type_idisplay_type_i_lookup_exactkeywords_mftdate_year_tauthor_id_miauthor_id_mi_lookup_exactauthor_mftjournal_name_t_ftsubject_misubject_mi_lookup_exactgenre_type_t_ftismemberof_mftismemberof_mt_lookup_exactsubtype_t_ftscopus_doc_type_t_ftscopus_doc_type_t_lookup_exactxml(_authlister_t:(1)) AND (status_i:2 AND ismemberof_mt:tesisuned\:Derecho) 5034172016-01-28T00:00:00Z9952016-10-28T19:13:49Z2017-05-10T22:33:42ZEmpresas de tendencia y derechos fundamentales. Especial referencia al ámbito educativo (Resumen)tesisuned:Derecho-SduroLas organizaciones de tendencia se configuran, como instituciones de carácter empresarial cuyo rasgo más característico es ser creadoras y sustentadoras de una determinada ideología. Ampliamente implantadas en el mundo empresarial, tanto en nuestro país como en el ámbito comparado, y si bien no se encuentran reconocidas expresamente en nuestro sistema jurídico, encuentran plena legitimidad y son conformes con nuestro ordenamiento. Uno de los elementos más destacables de esta investigación y sobre el que pivotan la generalidad de los argumentos expuestos, reside en el conflicto que se produce en el ámbito de la libertad ideológica, entre el trabajador de tendencia y su empresa, libertad que se manifiesta tanto en la libertad de expresión del profesional de la información, como en la libertad de expresión del docente de centro privado con un ideario establecido. Es objeto de estudio el conflicto que se genera en el ámbito de derechos fundamentales de los profesionales de la información y muy especialmente con referencia a los docentes de los centros privados con ideario. Desde una perspectiva constitucional, es analizada la relación de tendencia con el fin de evitar una concepción global de todas las relaciones laborales y con el fin de valorar la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones laborales con estas empresas como derechos irrenunciables por el trabajador. Abordamos la cuestión también desde una perspectiva laboral, valorando como la necesidad de una identidad ideológica del trabajador con la tendencia condiciona la relación con este tipo de organizaciones y modula los derechos de las partes en las distintas fases y momentos de la vida laboral, desde el comienzo de la relación de tendencia hasta su extinción.0Doctoral Thesis7972<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Duro Carrión, Susana" href="/fez/list/author/Duro Carrión, Susana/">Duro Carrión, Susana</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : Empresas de tendencia y derechos fundamentales. Especial referencia al ámbito educativo (Resumen)" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Sduro">Empresas de tendencia y derechos fundamentales. Especial referencia al ámbito educativo (Resumen)</a></i></b> . <span class="citation_date">2016</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Constitucional</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho ConstitucionalDuro Carrión, SusanaVidal Prado, Carlostesisuned:Derecho-Sdurohttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-SdurospaDURO_CARRION_Susana_Resumen.pdfpresmd_DURO_CARRION_Susana_Resumen.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:SetopenaireTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openairehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsDuro CarriónAcceso cerrado1.034172015-10-05T00:00:00Z31302016-02-18T22:05:13Z2016-02-18T22:15:13ZEstudio histórico-canónico de la jurisdicción eclesiástica “nullius dioecesis" de las Ilmas. Sras. Abadesas del Monasterio de Cañastesisuned:Derecho-EmarcosA través de esta tesis he analizado el Monasterio de Cañas, comenzando por la implantación de la Orden del Cister en España, y de como es el día a día de las monjas, así como de la posición de la mujer en el periodo medieval, posteriormente realizo un repaso de todo el listado de las Abadesas del Monasterio de Santa María de Cañas, desde su fundación hasta hoy en día. En el desarrollo de la tesis se han alcanzado los objetivos inicialmente planteados en cuanto a: El estudio del dominio, empiezo por su actividad, en el periodo 1169-1474, a través de las donaciones, cambios o permutas, compras, arriendos, privilegios reales y papales; bulas, pleitos y conciliaciones, exenciones fiscales. La historia del crecimiento del Monasterio, que comienza con su fundación y el patronato de los López de Haro, a partir de ahí su formación y evolución. Las prestaciones señoriales, los derechos del señor sobre los vasallos, así como los malos usos y abusos señoriales, bastante habituales en dicho período y que dieron lugar a multitud de pleitos. El análisis y estudio de las fuentes de riqueza del señorío, agricultura principalmente, a la que se unen en menor medida, ganadería, salinas, molinos, ferrerías. La explotación de la tierra, tanto directa por el Monasterio, como de forma indirecta a través de arrendamientos, destacando las tierras señoriales explotadas en censo enfiteútico. La observación de cómo era la administración del señorío y su gobierno, y los derechos jurisdiccionales que ejerce el señorío, como la Abadesa administraba justicia sobre los vecinos del señorío, el denominado mero (criminal) y mixto imperio (civil). La abadesa nombrada los cargos judiciales de su señorío, ya fuese a los que administraban justicia 'juzgando'', (Alcaldes y Jueces); como los oficiales que colaboran con la administración de justicia "de fecho", (merinos, alguaciles, sayones, fieles, etc.). Defino y comparo también los impuestos, la fiscalidad en el Monasterio, tanto los de naturaleza jurídico-privada como los de naturaleza jurídico pública. Tras el estudio del señorío, mi análisis se centra en la autoridad de la Abadesa, sus funciones espirituales y cuasi-episcopales, observamos a la abadesa ejerciendo una jurisdicción cuasi episcopal “vere nullius” que le permitía actuar en su territorio separado como si fuese un Obispo en su diócesis. Ejerciendo una jurisdicción episcopal “contra legem”, basado en un único título legitimador la costumbre, revestida de su mitra, báculo, anillo abacial y estola, todos ellos con signos episcopales y abaciales. Se estudia también la facultad de sentarse en el Tribunal y ejercer justicia, tanto en las cortes civiles como criminales, como se llamaba en su época a la jurisdicción penal. Nombraba a los funcionarios relacionados con la Administración de Justicia, así nombraba los Alcaldes, Merinos, Corregidores y Alguaciles por ella nominados, de las villas y lugares de su Señorío, reservándose, el conocimiento de las causas en grado de apelación. A lo largo de la presente tesis, a través de la historia y el derecho, he seguido la figura de la Abadesa y de como ejerció una potestad espiritual, sin invadir la potestad de orden ejerciendo una jurisdicción eclesiástica a través de la costumbre. Espero que el trabajo desplegado en la lectura de legajos, documentos, textos y obras de autores de historia del derecho, le permitan hacer un recorrido por el Monasterio de Santa María de Cañas, y de sus nueve siglos de existencia así como de la figura de la Abadesa, como guía espiritual y material.0Doctoral Thesis8672<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Marcos Pascual, Enrique" href="/fez/list/author/Marcos Pascual, Enrique/">Marcos Pascual, Enrique</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : Estudio histórico-canónico de la jurisdicción eclesiástica “nullius dioecesis&quot; de las Ilmas. Sras. Abadesas del Monasterio de Cañas" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Emarcos">Estudio histórico-canónico de la jurisdicción eclesiástica “nullius dioecesis" de las Ilmas. Sras. Abadesas del Monasterio de Cañas</a></i></b> . <span class="citation_date">2015</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Eclesiástico del Estado</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Eclesiástico del EstadoMarcos Pascual, EnriqueRegueiro García, Teresa (Directora)Morán Martín, Remedios (Codirectora)tesisuned:Derecho-Emarcoshttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-EmarcosspaMARCOS_PASCUAL_Enrique_Tesis.pdfpresmd_MARCOS_PASCUAL_Enrique_Tesis.xmlbibliuned:Setthesistesisuned:Derechobibliuned:SetopenaireSet de Tesis Doctorales de la UNEDTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de openairehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsMarcos PascualAcceso abierto1.034172015-07-13T00:00:00Z30382016-02-18T19:28:52Z2016-02-18T19:32:38ZEvolución histórico-jurídica de la rescisión por “laesio ultradimidium”tesisuned:Derecho-SvalmanaLa rescisión por “laesio ultradimidium”, aparece regulada por primera vez en las constituciones de Diocleciano y Maximiano que se recogen en el “Codex Justinianius” (Cl.4,44,2 y Cl.4,44,8); el estudio etimológico de distintas voces latinas, así como la exégesis de textos de origen romano, y de una serie de normas, que hacen referencia a la misma, en nuestro ordenamiento jurídico y en el Derecho comparado, ofrecen una evolución histórica de esta institución. La noción latina de “iustum pretium”, que se recoge en ambas constituciones, queda excluido del Código Civil español vigente, al suprimir el Proyecto del Código Civil de 1851 la rescisión por “laesio ultradimidium”, si bien la legislación foral catalana y navarra reconocen esta institución y aplican, respectivamente, el valor en venta y valor de la prestación, que se identifican con el justo precio, para determinar la existencia de la lesión. En el Código de Hammurabi se observa algún antecedente de esta figura jurídica, también en el Derecho hebreo mediante una regla conocida como "onaah" y, posteriormente, se desarrolla en el Derecho canónico y la glosa, vinculando la lesión con el dolo, mediante la construcción del “dolus re ipsa”. En el Derecho histórico español, se recoge en las Partidas, la Novísima Recopilación, el Ordenamiento de Alcalá y en “Les Costums” de Tortosa, y en la Edad Moderna, en el “mos gallicus”, el iusnaturalismo racionalista y en la codificación europea. Y desde una perspectiva histórica se estudian los elementos y efectos del instituto rescisorio en la compraventa y otros negocios. El Código Civil español vigente, prohíbe la lesión como causa rescisoria, a excepción de los contratos que celebren los tutores sin autorización judicial y los celebrados en representación de los ausentes, y suprime toda referencia al justo precio. Esta institución queda consolidada en el Fuero Nuevo de Navarra, cuando alguien sufre lesión enorme, a causa de un Contrato oneroso, tras haber sido aceptado por apremiante necesidad o inexperiencia, distinguiendo la lesión enorme y la lesión enormísima. Y en la Compilación de Derecho Civil de Cataluña, se la conoce como “engany de mitges”, con fundamento significativamente objetivo, y se permite renunciar a la acción rescisoria posteriormente a la celebración del contrato, a diferencia de la especialidad contemplada en “Les Costums" de Tortosa y su antiguo territorio, que contempla la renuncia coetánea en el mismo contrato de compraventa. Los conflictos vinculados a ordenamientos jurídicos del sistema jurídico español en torno a la aplicación de esta institución en el ámbito territorial, se resuelven conforme a lo dispuesto en el art. 10.5.1 del Código Civil, y a falta de sumisión expresa de las partes, mediante aplicación de la “lex rex sitae”. La no rescindibilidad de los negocios onerosos de carácter mercantil, viene determinada según calificación de civil o mercantil por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La diferencia entre la nulidad, la anulabilidad y la rescisión, radica en la exigencia, para las dos primeras, de vicios que afecten a la licitud del contrato, y para la rescisión, se exige la validez del contrato y se reconoce el carácter subsidiario de la misma Se concluye, con el estudio comparado de esta figura jurídica en los Códigos europeos y en los iberoamericanos; en unos códigos se intenta evitar el desequilibrio económico producido por el estado subjetivo de la víctima; en otros opera el criterio objetivo, exigiendo la desproporción notable entre las prestaciones. Y por último, se advierte una marcada diferencia entre los Principios Unidroit y la rescisión por lesión “ultradimidium”, en cuanto a la relación aritmética sobre el desequilibrio de las prestaciones en que se fundamentan las mismas.0Doctoral Thesis10662<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Valmaña Valmaña, Silvia" href="/fez/list/author/Valmaña Valmaña, Silvia/">Valmaña Valmaña, Silvia</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : Evolución histórico-jurídica de la rescisión por “laesio ultradimidium”" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Svalmana">Evolución histórico-jurídica de la rescisión por “laesio ultradimidium”</a></i></b> . <span class="citation_date">2015</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Romano</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho RomanoValmaña Valmaña, SilviaMartín Minguijón, Ana Rosa (Directora)Hernando Aguayo, Israel (Codirector)tesisuned:Derecho-Svalmanahttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-SvalmanaspaVALMANA_VALMANA_Silvia_Tesis.pdfpresmd_VALMANA_VALMANA_Silvia_Tesis.xmlbibliuned:Setthesistesisuned:Derechobibliuned:SetopenaireSet de Tesis Doctorales de la UNEDTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de openairehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsValmaña ValmañaAcceso abierto1.034172015-05-06T00:00:00Z54782016-02-23T22:12:26Z2016-02-24T19:39:48ZFilosofía y política de los derechos humanos. Contribución a una teoría crítica de los derechos humanostesisuned:Derecho-JaariasLa tesis busca ser una intervención teórico-política en el debate actual de los derechos humanos (DH). Ha sido construida como un plexo-red de interacciones teóricas, políticas y socioculturales respecto de lo que se piensa actualmente de los mismos. El trabajo ensaya una lectura crítica e histórica a contrapelo de las interpretaciones progresivas de los DH con la intención de rearticularlo críticamente, ofreciendo un conjunto de líneas heurísticas de interpretación del movimiento y su discurso. En virtud de su especificación histórica contemporánea, el proceso de globalización, se establecen como imperativos de perspectiva para el discurso de los DH: la multidisciplinariedad, el multiculturalismo, la igualdad de género y la centralidad de la víctima. El punto de partida es la idea de la novedad radical del movimiento internacional de los DH y el registro utópico de su proyecto. Se refiere el modo de existencia práctico de los DH (su ethos), así como a la tensión teleológica de su dinámica en pos de reconocimiento (su telos). Como contexto discursivo, se propone un esquema típico ideal de los "modelos" de pensamiento que permite observar las orientaciones generales de la discusión acerca de los DH. A partir de un esbozo del itinerario teórico de los DH, se replantean algunos aspectos de la supuesta línea sucesiva filosófica que ha servido de fundamento a su concepción moderna dominante, para insistir en la revisión crítica de su desarrollo histórico "manifiesto", a la vista de los documentos canónicos del discurso ortodoxo de los DH: la "Declaración de Independencia" de los Estados Unidos, la "Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano", así como la "Declaración Universal de los DH". Instalados ya en la segunda mitad del siglo XX, se estudian las determinaciones políticas, económicas, sociales y culturales del proceso de globalización, que operan como matriz de la teoría y la práctica de los DH. Se observan las condiciones derivadas del proceso de globalización, mismas que han gestado una mutación teórica significativa en el estudio de los DH; se trata del desajuste que tiende a desplazar al derecho del centro hegemónico del discurso de los DH, con la complementaria irrupción revitalizada del conjunto de las ciencias sociales y la filosofía en la conformación y el desarrollo de los mismos. A continuación se problematiza la supuesta pretensión universalista y homogeneizadora de la cultura occidental, reforzada por el proceso de globalización, contrapuesta a la acrecentada pluralidad multicultural de identidades culturales reivindicadas por grupos étnicos, comunidades religiosas, minorías nacionales y lingüísticas. Se acude, también, al discurso feminista y las aportaciones de los estudios de género y la teoría queer con la intención de visibilizar la diferencia dentro del lenguaje universalista inherente al discurso dominante de los DH. Por otra parte, se reivindica la necesidad de una perspectiva crítica de la noción de víctima que responda con eficacia a las condiciones actuales. En ese sentido, la noción de víctima, críticamente deconstruida, puede y debe contribuir a una fundamentación ética y metodológica de los DH; tanto como mediación negativa con la noción de dignidad, así como vía epistemológica con diversas modalidades de violencia. Finalmente, se postula la idea del sentido político inmanente propio de los DH. Con esta interpretación se insiste en que el ethos material característico de los DH, con la multiplicidad de sus prácticas de resistencia y emancipación, está orientado por la búsqueda y las consecuentes luchas por el reconocimiento. Con ello se corrobora el carácter político instituyente que le es inherente a los DH.0Doctoral Thesis10582<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Arias Marín, Jesús Alán" href="/fez/list/author/Arias Marín, Jesús Alán/">Arias Marín, Jesús Alán</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : Filosofía y política de los derechos humanos. Contribución a una teoría crítica de los derechos humanos" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Jaarias">Filosofía y política de los derechos humanos. Contribución a una teoría crítica de los derechos humanos</a></i></b> . <span class="citation_date">2015</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Historia del Derecho y de las InstitucionesArias Marín, Jesús AlánSanz Burgos, Raúl (Director)Bolaños Mejías, Carmen (Tutora)tesisuned:Derecho-Jaariashttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-JaariasspaARIAS_MARIN_Jesus_Alan_Tesis.pdfpresmd_ARIAS_MARIN_Jesus_Alan_Tesis.xmlbibliuned:Setthesistesisuned:Derechobibliuned:SetopenaireSet de Tesis Doctorales de la UNEDTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de openairehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsArias MarínAcceso abierto1.034172016-02-05T00:00:00Z26372016-12-13T18:24:28Z2016-12-13T18:24:28ZGarantías de la responsabilidad societaria. Su análisis en derecho español y derecho comparado y sus antecedentes en derecho romanotesisuned:Derecho-MtgarciaEste trabajo se suma al interés resurgido desde finales del siglo XX, por indagar en el funcionamiento de las relaciones jurídicas surgidas con motivo de la celebración de un contrato de sociedad, entendido como unión de intereses paralelos; como contrato de colaboración que es; y a la par, examinar la yuxtaposición de la categoría conceptual de la responsabilidad y su repercusión práctica sobre el panorama societario. Además de las situaciones de fluido desenvolvimiento de las obligaciones societarias, se analizan, hipótesis donde se ponen de manifiesto patologías societarias causadas por incumplimiento o cumplimiento irregular de las mismas obligaciones societarias. Vulnerado el debitum, se hace efectiva la responsabilidad, como elemento efectivo de la obligación, del vinculum iuris. Este estudio nos lleva a comprender el desarrollo de las actividades comerciales en la época romana. Son dos las líneas de investigación que se entrelazan en nuestra investigación: Enfatizar los perfiles comerciales y financieros que ofrece el Derecho Romano, y cómo podría articularse en tal contexto la responsabilidad societaria. La responsabilidad societaria es una entidad de elaboración histórica, permeable a influencias griegas, romanas e incluso procedentes del derecho babilónico. El sistema romano, con método casuístico, no propicio a la formación de grandes teorías conceptuales, en ningún momento responde a criterios uniformes en el tratamiento de la responsabilidad societaria ni de las garantías para asegurar su efectividad. La misma terminología empleada en las fuentes es ambigua y no siempre exenta de contradicciones. Tal sistema sufre una lenta pero profunda transformación, fundamentalmente por obra de la jurisprudencia clásica, cuya labor eminentemente práctica y casuística es recogida y, en cierta medida, generalizada y sistematizada por el Derecho postclásico y justinianeo. Dentro de las obligaciones de buena fe, los juristas clásicos adentrándose en las relaciones contractuales societarias con miras definir la atribución de responsabilidades, comenzaron a valorar, no sólo los actos positivos encaminados al incumplimiento, sino también todo aquel comportamiento que, si bien no entrañaba mala fe, suponía una conducta descuidada y negligente por parte del socio deudor que incumple, abriéndose así la vía para reconocer la concurrencia de la responsabilidad por culpa dentro de una societas. Hemos creído conveniente profundizar en la mecánica de la dicotomía debito responsabilidad específicamente dentro de las relaciones originadas de un contrato de sociedad y el impacto que las garantías reconocidas entonces originaba en la propia societas, siempre sobre la base del análisis jurisprudencial esforzándonos en llevar a cabo un enfoque original a la hora de comentar las diversas opiniones doctrinales. Llama nuestra atención por supuesto, el modo de hacer efectiva la responsabilidad especialmente en el caso de las societates publicanorum y argentarii, conectando esta última con la problemática de la responsabilidad en la hipótesis de insolvencia económica, extremo éste en el que quizá aún habría que hacer más hincapié desde el punto de vista doctrinal. Huyendo de planteamientos unilaterales, se ha mostrado la proyección práctica de la responsabilidad societaria en diversos frentes: interno, inter socios, externo frente a terceros y especialmente se ha subrayado la conexión entre administración y responsabilidad, considerándola relevante, quizá dejándome llevar por la mentalidad jurídica contemporánea especialmente preocupada en perfilar los límites del ámbito de representación de los administradores sociales. En ningún momento pasan desapercibidos a los ojos del investigador los modelos de societas postclásicos recogidos en el Papiro romano bizantino.0Doctoral Thesis8462<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de García Ludeña, María Teresa" href="/fez/list/author/García Ludeña, María Teresa/">García Ludeña, María Teresa</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : Garantías de la responsabilidad societaria. Su análisis en derecho español y derecho comparado y sus antecedentes en derecho romano" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Mtgarcia">Garantías de la responsabilidad societaria. Su análisis en derecho español y derecho comparado y sus antecedentes en derecho romano</a></i></b> . <span class="citation_date">2016</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Romano</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho RomanoGarcía Ludeña, María TeresaFernández de Buján, Federico (Director)Mohino Manrique, Ana (Codirectora)tesisuned:Derecho-Mtgarciahttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-MtgarciaspaGARCIA_LUDENA_MariaTeresa_Tesis.pdfpresmd_GARCIA_LUDENA_MariaTeresa_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:SetopenaireTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openairehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsGarcía LudeñaAcceso abierto1.034172015-05-26T00:00:00Z50902016-02-24T21:28:17Z2016-02-24T21:28:17ZGénesis y evolución del derecho de frontera en Castilla (1076-1212)tesisuned:Derecho-GolivaEl derecho de frontera tiene un primer antecedente en los fueros condales del siglo X, que intentan dar respuesta a los problemas de una sociedad muy semejante, pero que se muestran mucho más comedidos a la hora de ofrecer soluciones generosas a las comunidades locales. El derecho de frontera es en un principio una prolongación de este derecho condal en cuanto que los primeros fueros no son sino una reunión de privilegios como antes pero en mayor número y con un alcance superior con el objetivo de atraer población a las villas más inseguras del reino. Con el correr del tiempo este derecho se fue completando con la entrada de numerosos preceptos de carácter penal, procesal y económico. Sea de forma individual cuando han sido elegidos para el puesto de alcalde por sus propios convecinos, sea integrados en organismos pluripersonales como las juntas de cofradías y medianedos, los corrales o el concejo general de la comunidad, resulta clave el papel de los particulares a la hora de crear este derecho que va a regir sus relaciones entre sí y con las instituciones. Esta creciente complejidad legal corre pareja a la sociedad que lo genera. Las reducidas y homogéneas comunidades existentes en un primero momento se transforman a lo largo del siglo XII. La conquista de nuevos territorios y la llegada de minorías expulsadas de Al-Ándalus dan lugar a una sociedad y una economía más rica y vibrante. Los mismos cristianos antaño en igualdad de condiciones ven surgir diferentes estratos sociales en función del modo de vida o del patrimonio poseído. El resultado son roces continuos y una debilidad constante del concejo que permite la intromisión real en aras de limitar su enorme autonomía. El conjunto de la sociedad pierde pero la oligarquía triunfa. Arrimada al monarca monopoliza en el siglo XIII todos los resortes del poder local. Los textos legales que reflejan esta cambiante sociedad presentan rasgos comunes muy notables, reflejando la utilización de un modelo que no fue otro que el fuero latino de Sepúlveda. Ahora bien, las diferencias externas en la formulación de cada precepto nos indican que no han tenido a la vista, en la mayoría de las ocasiones, una copia del mismo. Conocen su contenido, lo quieren para sí y lo acaban reflejando de múltiples maneras en unos preceptos sencillos y directos, expresados de una forma tan escueta que, si bien resultaban plenamente comprensibles para ellos nos limita en ocasiones a la hora de relacionar unos textos con otros. A ello se suma que el proceso de confección de los textos donde se recopila el derecho de cada localidad sigue patrones propios de cada personaje que asume la labor. Cerramos nuestro estudio en 1212, fecha simbólica para el devenir de la Reconquista pero también en la evolución del derecho castellano-leonés. El ofrecimiento que hizo Alfonso VIII a las fuerzas vivas del reino para la presentación y ulterior aprobación regia de sus textos forales inicia una etapa nueva y diferente en el derecho de frontera, más profesional y artificial en la que la influencia de los juristas versados en el derecho romano se nota a todos los niveles, tanto en el planteamiento de las soluciones que se traslucen en los textos como en los procesos de elaboración de los mismos.0Doctoral Thesis9172<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Oliva Manso, Gonzalo" href="/fez/list/author/Oliva Manso, Gonzalo/">Oliva Manso, Gonzalo</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : Génesis y evolución del derecho de frontera en Castilla (1076-1212)" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Goliva">Génesis y evolución del derecho de frontera en Castilla (1076-1212)</a></i></b> . <span class="citation_date">2015</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Historia del Derecho y de las InstitucionesOliva Manso, GonzaloAlvarado Planas, Javiertesisuned:Derecho-Golivahttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-GolivaspaOLIVA_MANSO_Gonzalo_Tesis.pdfpresmd_OLIVA_MANSO_Gonzalo_Tesis.xmlbibliuned:Setthesistesisuned:Derechobibliuned:SetopenaireSet de Tesis Doctorales de la UNEDTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de openairehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsOliva MansoAcceso abierto1.034172016-01-25T00:00:00Z32732016-10-24T21:22:11Z2016-10-24T21:22:11ZGénesis, desarrollo y recepción en el derecho del concepto de patrimonio cultural inmaterialtesisuned:Derecho-PhvelascoEl desarrollo de los estudios de la Antropología Social respecto del Patrimonio Cultural ha supuesto un camino que nos lleva a considerarlo como un sistema social complejo formado por muchas y muy diferentes manifestaciones. La importancia del sentido y el mensaje de la cultura material requiere que la protección jurídica precise un concepto más amplio. Se necesita recoger los valores, la ética, la costumbre social, las creencias, los mitos expresados de manera sensible y en soportes en ocasiones materiales, o en ocasiones efímeros. Patrimonio Inmaterial, Patrimonio Intangible, Patrimonio Vivo, son algunos de los términos utilizados para referirse a esa realidad que es fuente de identidad, creatividad y diversidad de los pueblos. El objeto de estudio del presente trabajo incluye costumbres, tradiciones orales, música, lenguas, poesía, danzas, festividades, ceremonias religiosas, sistemas de conocimiento y habilidades. El fado portugués, las habilidades tradicionales de construcción y pilotaje de los lenjes iraníes¸ la fiesta de la Mare de Déu de la Salut de Algemesí, el mariachi, el flamenco, la ceremonia de purificación de los jóvenes varones del pueblo Lango del centro-norte de Uganda, la danza isukuti de las comunidades isukha e idakho del oeste de Kenya, el teatro de sombras chino, los castells o la capoeira, son expresiones de este Patrimonio. Un concepto amplio y quizá, como consecuencia de ello, demasiado vago. Además, se trata de un patrimonio en el que el sujeto "propietario" no se puede identificar claramente. A lo que habría que sumar otra cuestión ¿qué es lo que lo hace único, representativo o específico?, ¿qué finalidad debe tener la protección de este patrimonio? Pero debemos plantear también en este momento el por qué, la necesidad de proteger un patrimonio semejante. "Creo, en efecto, que el derecho debe proteger el folclore, porque éste es una parte importante de la cultura, la parte más viva de la cultura y un núcleo fundamental de las culturas iberoamericanas, aunque cada vez más con menos peso en las sociedades europeas porque precisamente no hemos sabido protegerlo. Lo cierto es que en la preservación de las culturas tradicionales nos estamos jugando el humus en el que se desarrolla y crece la diversidad y que da a lugar a esa multiplicidad de modos irrepetibles de ser humanos". Desde la Segunda Guerra Mundial el organismo internacional UNESCO ha desarrollado una intensa actividad dirigida a la protección del patrimonio cultural material, que ha ido evolucionando y a la que se ha añadido dos categorías más: el patrimonio natural y el inmaterial. Ha sido este organismo internacional el que ha iniciado un programa de protección específico para este patrimonio y además ha propuesto un concepto idóneo para delimitar nuestro objeto. Esta institución sumada al desarrollo de la Antropología Social y el desarrollo del concepto de cultura han supuesto dos grandes bases para la afirmación del Patrimonio Inmaterial.0Doctoral Thesis8542<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Velasco Quintana, Pablo Honorio" href="/fez/list/author/Velasco Quintana, Pablo Honorio/">Velasco Quintana, Pablo Honorio</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : Génesis, desarrollo y recepción en el derecho del concepto de patrimonio cultural inmaterial" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Phvelasco">Génesis, desarrollo y recepción en el derecho del concepto de patrimonio cultural inmaterial</a></i></b> . <span class="citation_date">2016</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Administrativo</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho AdministrativoVelasco Quintana, Pablo HonorioPrieto de Pedro, Jesústesisuned:Derecho-Phvelascohttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-PhvelascospaVELASCO_QUINTANA_PabloHonorio_Tesis.pdfpresmd_VELASCO_QUINTANA_PabloHonorio_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:SetopenaireTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openairehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsVelasco QuintanaAcceso abierto1.034172015-07-07T00:00:00Z15812016-03-09T21:20:33Z2016-03-09T21:20:33ZHacia un nuevo paradigma de integración de la población inmigrante. Un análisis comparativo de la evolución de los marcos jurídicos y políticos de integración de los inmigrantes en Francia y Españatesisuned:Derecho-KtshitshiLa tesis analiza la evolución, capta la magnitud e interpreta los fundamentos de los cambios ocurridos en los marcos jurídicos y políticos de acogida e integración de los inmigrantes en los Estados europeos durante las últimas décadas (a partir de la década de los 90 del siglo XX). También identifica, de modo tentativo, los elementos configuradores del nuevo paradigma de integración, su contenido, alcance y limites a partir de un estudio comparativo de la evolución y de los cambios de los marcos jurídicos y políticos de dos Estados europeos con diferentes tradiciones y experiencias migratorias: Francia y España. Los resultados de la primera parte de la investigación apuntan que las políticas de integración de las poblaciones inmigrantes en la UE convergen desde dos escenarios distintos: las instancias de la Unión Europea y el marco de los Estados miembros. Son dos procesos con enfoques diferentes. Pero el resultado final del doble escenario de desarrollo implica la superación de las diferenciaciones estatales y la emergencia de un modelo convergente en Europa. Se trata de un modelo construido desde abajo, es decir, que parte de los Estados miembros, se generaliza en toda la Unión Europea y se desarrolla al margen de una coordinación europea. Un dispositivo fundamental en torno al cual se asienta este modelo convergente europeo es el de los contratos de acogida e integración de los inmigrantes. Ahora bien, a nivel europeo, las bases que participan del cambio de paradigma en la concepción, definición y aplicación de la acción política sobre el hecho migratorio pueden desglosarse en dos: por una parte, la externalización de la política migratoria (estrategia de control remoto) y, por otra parte, la apuesta por una inmigración selectiva: inmigración cualificada, migrantes estacionales y becarios en prácticas. La segunda parte de la tesis analiza la evolución de dos marcos totalmente diferenciados:el francés y el español. El marco jurídico-político español se caracteriza por una lógica incrementalista, es decir, de multiplicación de normas, reglas e instituciones, visible en las succesivas reformas legislativas de la Ley Orgánica 4/2000. La experiencia migratoria española todavía plantea retos que tienen que ver con la definición de un modelo de control de flujos y con el estatus jurídico de la persona inmigrante y, por ende, el mayor problema de la inmigración en España consiste en dar una respuesta firme y coherente a la inmigración irregular. Por lo tanto, estamos ante un proceso de consolidación del "núcleo duro" de la política migratoria, que corresponde a un cambio de paradigma de primer orden, en las escalas de la teoría de cambio de paradigma, desarrollada por Peter Hall (1993). Ahora bien, el cambio de paradigma del régimen francés de incorporación de los inmigrantes se percibe en dos tendencias observadas en los últimos años en la política francesa de inmigración: la tendencia a la precarización del derecho de residencia y la política de promoción y reafirmación de la "identidad nacional". Las dos tendencias se inscriben en una lógica de radicalización del control sobre la inmigración. Los dos elementos son pruebas del cuestionamiento de la validez, la eficacia y la pertinencia de la política de integración implementada hasta la fecha. Demuestran que la política de integración está en crisis, por lo que se ha resuelto cambiar su núcleo duro. No se trata de una alternativa sino de un cambio de la política, que conlleva cambios en sus medios y en sus objetivos.Este planteamiento coincide con el postulado de tercer orden en la escala de la teoría de cambio de paradigma de Peter A. Hall (1993).0Doctoral Thesis6492<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Tshitshi Ndouba, Kayamba" href="/fez/list/author/Tshitshi Ndouba, Kayamba/">Tshitshi Ndouba, Kayamba</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : Hacia un nuevo paradigma de integración de la población inmigrante. Un análisis comparativo de la evolución de los marcos jurídicos y políticos de integración de los inmigrantes en Francia y España" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Ktshitshi">Hacia un nuevo paradigma de integración de la población inmigrante. Un análisis comparativo de la evolución de los marcos jurídicos y políticos de integración de los inmigrantes en Francia y España</a></i></b> . <span class="citation_date">2015</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Constitucional</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho ConstitucionalTshitshi Ndouba, KayambaVidal Prado, Carlos (Director)Herrera Gómez, Manuel (Codirector)tesisuned:Derecho-Ktshitshihttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-KtshitshispaTSHITSHI_NDOUBA_Kayamba_Tesis.pdfpresmd_TSHITSHI_NDOUBA_Kayamba_Tesis.xmlbibliuned:Setthesistesisuned:Derechobibliuned:SetopenaireSet de Tesis Doctorales de la UNEDTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de openairehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsTshitshi NdoubaAcceso abierto1.034172016-02-04T00:00:00Z30112016-12-02T20:20:40Z2016-12-02T20:20:40ZHistoria de un ceremonial: la llegada del nuncio, su asentamiento y relación en la corte españolatesisuned:Derecho-RrabascoLas relaciones diplomáticas tal como hoy se conocen surgieron a la par con la aparición de los Estados, a través del papel fundamental de sus representantes, aunque su existencia está unida al origen mismo de la Humanidad. La Iglesia, como sociedad perfecta, también ha usado desde sus comienzos del Derecho de representación a través de los legados pontificios de forma desigual y creciente, de acuerdo con las necesidades y circunstancias históricas hasta su implantación como Nunciatura permanente. La tesis estudia las relaciones diplomáticas entre el papado y la corona española de acuerdo con el ceremonial de recepción, asentamiento y relación en la Corte de los legados y nuncios llegados a ella, que surgirá y evolucionará con los usos y costumbres de cada época hasta su regulación normativa y jurídica. Asimismo se analiza el origen del ceremonial y etiqueta, su evolución y la repercusión que ha podido tener en el modo de recibir y tratar al Nuncio de Su Santidad en Madrid, y que llega a nuestros días en la solemne ceremonia de presentación de cartas credenciales ante Su Majestad el Rey en el Palacio Real, como acto de perfeccionamiento de las relaciones diplomáticas entre Estados. También se analizan las relaciones del nuncio en la Corte española y su ubicación, para determinar qué tratamiento tuvo y cuál fue su preeminencia; al modo en que llevó a cabo sus misiones ordinarias y extraordinarias de carácter eclesial y político; la metodología empleada para la resolución de conflictos y el afianzamiento de las relaciones a través de concesiones y privilegios pontificios a la corona española que originará un ceremonial específico. Finalmente se estudia, con carácter general, la actividad del nuncio desde su elección, preparativos e inicios de la misión, con especial atención al establecimiento de la Nunciatura y su Tribunal y al ejercicio de su múltiples competencias, las inmunidades y privilegios regulados por el Derecho español y diplomático, hasta la conclusión de su misión, despedida y salida del territorio español.0Doctoral Thesis6112<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Rabasco Ferreira, Rafael" href="/fez/list/author/Rabasco Ferreira, Rafael/">Rabasco Ferreira, Rafael</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : Historia de un ceremonial: la llegada del nuncio, su asentamiento y relación en la corte española" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Rrabasco">Historia de un ceremonial: la llegada del nuncio, su asentamiento y relación en la corte española</a></i></b> . <span class="citation_date">2016</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Historia del Derecho y de las InstitucionesRabasco Ferreira, RafaelSánchez González, Dolores del Martesisuned:Derecho-Rrabascohttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-RrabascospaRABASCO_FERREIRA_Rafael_Tesis.pdfpresmd_RABASCO_FERREIRA_Rafael_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:SetopenaireTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openairehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsRabasco FerreiraAcceso abierto1.034172016-01-22T00:00:00Z20402016-12-05T17:50:19Z2016-12-05T17:50:19ZHuellas romanas en las legislaciones colombiana y española en materia de contrato de viviendatesisuned:Derecho-LaserranoEl presente trabajo se propone realizar una aproximación a la figura de la locatio conductio romana con el objetivo de subrayar estos antecedentes en el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, tal como se dispone, actualmente, en la legislación colombiana y en la española. El tema que se aborda en el Capítulo I busca desentrañar el origen del contrato de arrendamiento. Para ello, es necesario, en primer lugar, intentar realizar un análisis de las costumbres y la forma de vida de la sociedad romana, desde la época arcaica hasta la economía de mercado de la época imperial. En el Capítulo II se analiza la conformación de la locatio conductio en las fuentes romanas, buscando una aproximación a su definición a través de sus características esenciales. Igualmente, se pretende con este análisis desentrañar el origen común de la compraventa y la locatio conductio, como un ejercicio dialéctico para la interpretación de las dos figuras jurídicas. Con respecto al Capítulo III, se inicia la exploración de las legislaciones modernas, abordando los elementos esenciales de la locatio conductio y su inserción en el Derecho español y en el Derecho colombiano. Como podrá constatarse es posible reconocer el influjo de las respuestas de los jurisconsultos romanos en la estructuración del contrato de arrendamiento en los Derechos civiles española y colombiana. Seguidamente, el Capítulo IV se refiere al estudio de los sujetos del Contrato. Por una parte, se considera la función que desempeña el locator en la locatio conductio, sea en su condición de propietario de la cosa, de usufructuario, y en el Derecho justineaneo, el titular de un Derecho real de uso y de habitación. Por otra parte, se hace un análisis similar respecto de la calidad del conductor en la detentación de la cosa en la locatio conductio rei. A continuación, el contenido del Capítulo V se enfoca sobre las obligaciones de las partes. Comenzando con las obligaciones del arrendador y luego con las obligaciones del conductor. Para concluir con los elementos del contrato, se desarrolla en el Capítulo VI el tema de la responsabilidad de las partes por el incumplimiento de sus obligaciones. Aquí se describen la responsabilidad por culpa y la responsabilidad por custodia de la cosa, por parte tanto del locator como del conductor. Luego, en el Capítulo VII, se abordan las causas de extinción del contrato, con fundamento en los diferentes casos que dieron lugar a establecer en qué circunstancias se da por terminado la locatio conductio rei. El Trabajo así distribuido, trata de realizar una pequeña aportación doctrinal, puesto que procura integrar todos estos aportes de la romanística a la figura de la locatio conductio rei, que ha dejado una huella importante en las legislaciones española y colombiana contemporánea, como se evidenciará al abordar su lectura.0Doctoral Thesis5662<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Serrano Quintero, Luz Amparo" href="/fez/list/author/Serrano Quintero, Luz Amparo/">Serrano Quintero, Luz Amparo</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : Huellas romanas en las legislaciones colombiana y española en materia de contrato de vivienda" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Laserrano">Huellas romanas en las legislaciones colombiana y española en materia de contrato de vivienda</a></i></b> . <span class="citation_date">2016</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Romano</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho RomanoSerrano Quintero, Luz AmparoFernández de Buján, Federicotesisuned:Derecho-Laserranohttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-LaserranospaSERRANO_QUINTERO_LuzAmparo_Tesis.pdfpresmd_SERRANO_QUINTERO_LuzAmparo_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:SetopenaireTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openairehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsSerrano QuinteroAcceso abierto1.034172016-01-01T00:00:00Z12902016-11-24T23:03:36Z2019-04-08T22:18:03ZHuman Rights Defenders. El derecho a promover y proteger los derechos humanostesisuned:Derecho-NsauraLa metodología empleada para la realización de esta tesis es una combinación de distintos métodos de investigación, derivados de la idiosincrasia del tema de esta tesis: el derecho a promover y proteger los derechos humanos y los human rights defenders, o defensores de los derechos humanos. Se trata de un ámbito jurídico sobre el que hay todavía muy poca bibliografía específica al respecto y, menos todavía, en el momento en que se empezó a escribir este trabajo de investigación. Sin embargo, de forma paralela a la evolución de esta investigación, se ha desarrollado un sistema jurídico multinivel de garantía del derecho a promover y proteger los derechos humanos y de protección de los defensores de los derechos humanos. Por ello, resulta un tema de necesaria investigación en la actualidad, puesto que conlleva importantes repercusiones a nivel jurídico, en todos los niveles, local, nacional, regional, internacional y supranacional.0Doctoral Thesis57432<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Saura Freixes, Nuria" href="/fez/list/author/Saura Freixes, Nuria/">Saura Freixes, Nuria</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : Human Rights Defenders. El derecho a promover y proteger los derechos humanos" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Nsaura">Human Rights Defenders. El derecho a promover y proteger los derechos humanos</a></i></b> . <span class="citation_date">2016</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela Internacional de Doctorado. Programa de Doctorado en Unión Europea</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela Internacional de Doctorado. Programa de Doctorado en Unión EuropeaSaura Freixes, NuriaGómez Sánchez, Yolandatesisuned:Derecho-Nsaurahttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-NsauraspaSAURA_FREIXES_Nuria_Tesis.pdfpresmd_SAURA_FREIXES_Nuria_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:Setopenairetesisuned:ED_Pg_UniEuroTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openaireEscuela de Doctorado. Programa de doctorado en Unión Europea (UNED)https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Licencia de acceso Creative CommonsSaura FreixesAcceso abierto1.034172016-01-29T00:00:00Z26462016-12-02T20:58:29Z2016-12-02T20:58:29ZIgualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública docente no universitariatesisuned:Derecho-JsanchezEl objeto de esta tesis doctoral es el análisis del derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a la función pública junto a los principios de mérito y capacidad, a los que el citado derecho está indisociablemente unido, proyectando dicho análisis en un ámbito concreto, que es el de la función pública docente no universitaria. Es indiscutible que estamos ante uno de los pilares sobre los que se asienta el Estado de Derecho en todos los regímenes democráticos, pues recoge, no sólo un derecho subjetivo fundamental a la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, sino también la garantía de una administración pública, que como proclama la Constitución, sirva con objetividad a los intereses generales. En España la mayor parte de la enseñanza primaria y secundaria descansa en un sistema público integrado por miles de funcionarios, que son los encargados de la trascendental tarea de instruir y educar a los futuros ciudadanos. No es por ello superfluo resaltar la importancia que para este país tiene que los procesos de selección en este ámbito concreto se hagan con un escrupuloso respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, pues de ello no sólo depende la calidad y eficacia de una educación cada vez más trascendental en el devenir de este país, sino los derechos y esperanzas de miles de personas que aspiran a ingresar en la función pública docente. La tesis se estructura en dos partes claramente diferenciadas. La primera está dedicada a la igualdad, mérito y capacidad en la Constitución Española, analizado, por un lado, el derecho fundamental consagrado en el art. 23.2 de la Constitución y, por otro, los principios de mérito y capacidad que han de presidir los procesos de acceso a la función pública, de acuerdo con el art. 103.3 del texto constitucional. La segunda parte está dedicada a examinar si el acceso en concreto a la función pública docente no universitaria se realiza conforme a las exigencias constitucionales. En ella se analiza la organización del sistema educativo, la regulación del régimen de acceso a la función pública docente, y se enjuicia dicho régimen, tanto el sistema general de acceso, como los distintos sistemas excepcionales que se han establecido.0Doctoral Thesis8782<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Sánchez Piquero, Javier" href="/fez/list/author/Sánchez Piquero, Javier/">Sánchez Piquero, Javier</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : Igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública docente no universitaria" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Jsanchez">Igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública docente no universitaria</a></i></b> . <span class="citation_date">2016</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Político</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho PolíticoSánchez Piquero, JavierSalvador Martínez, Maríatesisuned:Derecho-Jsanchezhttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-JsanchezspaSANCHEZ_PIQUERO_Javier_Tesis.pdfpresmd_SANCHEZ_PIQUERO_Javier_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:SetopenaireTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openairehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsSánchez PiqueroAcceso abierto1.034172013-06-20T00:00:00Z24512013-07-18T17:57:44ZIncidencia del proceso terapeútico en el comportamiento delictivo del paciente dependiente de sustancias tóxicas en Córdoba : aspectos penales y criminológicostesisuned:Derecho-Mamartin0Doctoral Thesis6122<a class="citation_author_name" title="Browse by Author Name for Martín Hernández, Miguel Ángel" href="/fez/list/author/Martín Hernández, Miguel Ángel/">Martín Hernández, Miguel Ángel</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click to view : Incidencia del proceso terapeútico en el comportamiento delictivo del paciente dependiente de sustancias tóxicas en Córdoba : aspectos penales y criminológicos" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Mamartin">Incidencia del proceso terapeútico en el comportamiento delictivo del paciente dependiente de sustancias tóxicas en Córdoba : aspectos penales y criminológicos</a></i></b> . <span class="citation_date">2013</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Penal y Criminología</span>RecordDoctoral ThesisPublishedhttp://udcdata.info/021523DerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Penal y CriminologíaMartín Hernández, Miguel ÁngelSerrano Maillo, Alfonso (Director de Tesis)tesisuned:Derecho-Mamartinhttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-MamartinspaDocumento.pdftesisuned:Derechobibliuned:Setopenairebibliuned:SetthesisTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de openaireSet de Tesis Doctorales de la UNEDMartín HernándezAcceso abierto1.034172016-01-01T00:00:00Z5362016-11-25T00:27:47Z2017-07-10T19:37:32ZJuro o prometo por mi conciencia y honor. Sentido y eficacia del juramento o promesatesisuned:Derecho-Ccastanon0Doctoral Thesis10162<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Castañón Jiménez, Carmen" href="/fez/list/author/Castañón Jiménez, Carmen/">Castañón Jiménez, Carmen</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : Juro o prometo por mi conciencia y honor. Sentido y eficacia del juramento o promesa" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Ccastanon">Juro o prometo por mi conciencia y honor. Sentido y eficacia del juramento o promesa</a></i></b> . <span class="citation_date">2016</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela de Doctorado. Programa de Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela de Doctorado. Programa de Doctorado en Derecho y Ciencias SocialesCastañón Jiménez, CarmenArenilla Saez, Manuel (Director)Alemán Bracho, Carmen (Codirectora)tesisuned:Derecho-Ccastanonhttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-CcastanonspaCASTANON_JIMENEZ_Carmen_Tesis.pdfpresmd_CASTANON_JIMENEZ_Carmen_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:Setopenairetesisuned:ED_Pg_DeryCSocTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openaireEscuela de Doctorado. Programa de doctorado en Derecho y Ciencias Sociales (UNED)https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Licencia de acceso Creative CommonsCastañón JiménezAcceso abierto1.034172016-02-02T00:00:00Z7352016-12-09T21:42:20Z2016-12-09T21:42:20ZLa acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa como forma de protección judicial de la constitucióntesisuned:Derecho-AmviloriaLa presente investigación tiene como objetivo general analizar la acción de inconstitucionalidad por omisiones legislativas como forma de protección judicial de la Constitución y como primer objetivo específico describir las omisiones legislativas que vulneran la Constitución, desarrollado en el Capítulo I de la Tesis, destacando que la función principal del Poder Legislativo es dictar las leyes de desarrollo que requiere la Constitución para su eficacia, por lo que la falta de actuación del legislador en dictar las mismas obviando el mandato constitucional concreto o de haberla dictado en forma incompleta infringiendo el principio de igualdad, por un tiempo excesivamente largo, impiden la eficacia de Constitución, lo que produce la inconstitucionalidad por omisión legislativa, que puede ser total y parcial, y que una vez declarada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia puede generar la responsabilidad del Estado legislador por los daños que sufran las personas afectadas. El segundo objetivo específico, fue desarrollado en el Capítulo II y consistió en comprender las formas judiciales de protección de la Constitución contra las omisiones legislativas inconstitucionales, frente a las cuales se presenta la aplicación directa de la Constitución, el amparo constitucional, la jurisdicción normativa, la interpretación constitucional, en los cuales el juez constitucional actúa como un legislador sustituto en forma provisional, el control concentrado donde la Sala Constitucional declara la inconstitucionalidad de la ley incompleta que impide la plena eficacia de la Constitución, el control difuso donde todos los jueces de la República, de oficio o a instancia de parte, desaplicarán una disposición legal o cualquier otra norma por ser contraria a la Constitución y finalmente la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa, institución novedosa, especialmente creada para enfrentar la inconstitucionalidad causada por el no actuar del Poder Legislativo bien Nacional, Estadal y Municipal. Y el tercer objetivo específico fue desarrollado en el Capítulo III, que consistió en interpretar los aspectos sustanciales de la acción de inconstitucionalidad por omisiones legislativas en Venezuela, donde se abordó el aspecto material con el objeto de la acción, el aspecto orgánico con el tribunal competente y el aspecto procesal con la admisibilidad, supuestos de procedencia, procedimiento y la sentencia mediante la cual el juez constitucional, según el caso, declara la inconstitucionalidad de las omisiones legislativas, establece el plazo al legislador, y de ser necesario, los lineamientos de su corrección. Así, la mencionada acción constituye el mecanismo judicial que de forma directa protege la Constitución frente a las omisiones del legislador de dictar las leyes o medidas indispensables para asegurar el cumplimiento y eficacia de la Constitución, con la finalidad de hacer cesar la violación de la Constitución y garantizar la existencia de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia. Para alcanzar los objetivos propuestos se seleccionó una investigación documental, ubicada en el contexto específico del derecho venezolano. El método de investigación empleado fue el deductivo y la técnica utilizada el análisis de contenido hermenéutico sobre la base de la información hallada en los documentos consultados.0Doctoral Thesis8582<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Viloria Abzueta, Ana María" href="/fez/list/author/Viloria Abzueta, Ana María/">Viloria Abzueta, Ana María</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa como forma de protección judicial de la constitución" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Amviloria">La acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa como forma de protección judicial de la constitución</a></i></b> . <span class="citation_date">2016</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia. Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Político</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia. Facultad de Derecho. Departamento de Derecho PolíticoViloria Abzueta, Ana MaríaGoig Martínez, Juan Manuel (Director)Casal Hernández, Jesús María (Codirector)tesisuned:Derecho-Amviloriahttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-AmviloriaspaVILORIA_ABZUETA_AnaMaria_Tesis.pdfpresmd_VILORIA_ABZUETA_AnaMaria_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:SetopenaireTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openairehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsViloria AbzuetaAcceso abierto1.034172016-01-01T00:00:00Z27292017-09-01T01:47:59Z2017-09-01T01:47:59ZLa actuación de las Fuerzas Armadas en las situaciones de guerra y terrorismo según su conexión fenomenológica e histórico-jurídicatesisuned:Derecho-Vperruca0Doctoral Thesis5672<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Perruca Albadalejo, Victoriano" href="/fez/list/author/Perruca Albadalejo, Victoriano/">Perruca Albadalejo, Victoriano</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La actuación de las Fuerzas Armadas en las situaciones de guerra y terrorismo según su conexión fenomenológica e histórico-jurídica" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Vperruca">La actuación de las Fuerzas Armadas en las situaciones de guerra y terrorismo según su conexión fenomenológica e histórico-jurídica</a></i></b> . <span class="citation_date">2016</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de DerechoPerruca Albadalejo, VictorianoMoure Colón, Fernando (Director)Castro Rial Garrone, Fanny (Codirectora)tesisuned:Derecho-Vperrucahttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-VperrucaspaPERRUCA_ALBADALEJO_Victoriano_Tesis.pdfpresmd_PERRUCA_ALBADALEJO_Victoriano_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:SetopenaireTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openairehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Licencia de acceso Creative CommonsPerruca AlbadalejoAcceso abierto1.034172015-11-04T00:00:00Z41872016-08-26T21:22:35Z2016-08-26T21:22:35ZLa autonomía judicial en el constitucionalismo españoltesisuned:Derecho-JlgrandaEn este resumen se recopilan los aspectos novedosos de la tesis, donde partiendo del concepto finalista y práctico de la Justicia como "la síntesis de la razón y la verdad", de la existencia de una sola organización judicial que comprende al TC y al CGPJ, y del concepto de autonomía judicial, que carece de reconocimiento expreso en nuestro ordenamiento jurídico - pero sí implícito -como "la potestad de la justicia para gestionar sus intereses con respeto a los principios de división de poderes y de soberanía popular"; se llegan a las siguientes conclusiones: 1ª) El constitucionalismo español históricamente, pese a los principios solemnes recogidos en sucesivas constituciones, no ha logrado en la práctica consolidar un auténtico Poder judicial autónomo e independiente. 2ª) La Constitución española de 1978 supone un punto de inflexión para lograr un Poder judicial autónomo del resto de poderes del Estado, sin embargo su desarrollo en la propia Carta Magna y en la normativa de rango inferior nos ha conducido a una oportunidad perdida, ya que han abierto las puertas para que aquellos órganos constitucionales sean colonizados por los demás poderes del Estado y para que la descentralización política en la esfera judicial se haya realizado en sentido inverso, es decir, de forma vertical y no horizontal - como sería recomendable -. 3ª) La sentencia del Tribunal Constitucional 108/86, de 29 de julio, reconoce dos cuestiones fundamentales: primera, en la elección de los vocales judiciales del CGPJ a parte de su elección por los propios jueces o por las Cortes Generales, pueden articularse otros procedimientos siempre que no sean arbitrarios y sean compatibles con la naturaleza del Consejo; y segunda, lo que consagra la Constitución no es el autogobierno de los jueces, sino un gobierno autónomo de los demás poderes del Estado con el fin de garantizar su independencia. 4ª) La reforma constitucional de los arts. 159.1 y 122.3 de la CE, con el objeto de que los magistrados del TC y los vocales del CGPJ respectivamente, sean elegidos por los ciudadanos a través de la representación de las asociaciones judiciales y fiscales, colegios profesionales y universidades en unas elecciones democráticas, reforzaría la autonomía judicial y permitiría la exigencia de responsabilidad política.0Doctoral Thesis6102<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Granda Alonso, José Luis" href="/fez/list/author/Granda Alonso, José Luis/">Granda Alonso, José Luis</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La autonomía judicial en el constitucionalismo español" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Jlgranda">La autonomía judicial en el constitucionalismo español</a></i></b> . <span class="citation_date">2015</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Político.</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Político.Granda Alonso, José LuisNúñez Rivero, Cayetano (Director)Núñez Martínez, María (Codirectora)tesisuned:Derecho-Jlgrandahttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-JlgrandaspaGRANDA_ALONSO_JoseLuis_Tesis.pdfpresmd_GRANDA_ALONSO_JoseLuis_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:SetopenaireTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openairehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsGranda AlonsoAcceso abierto1.034172016-02-01T00:00:00Z22052016-12-16T21:39:45Z2019-03-18T19:56:40ZLa condicionalidad medioambiental en la acción exterior de la Unión Europeatesisuned:Derecho-AarodaLa Parte I (introductoria y general) consta de cinco capítulos y presenta la evolución y los rasgos más destacados del Derecho Internacional Público de Medio Ambiente (DIMA) y del Derecho Medioambiental de la Unión Europea (UE). Tras un breve recorrido histórico, nos referimos a los principios y límites del DIMA y a la evolución de la política y legislación medioambiental de la UE desde sus Tratados fundacionales hasta 2015, llegando a una valoración y reconociendo que el Tratado de Lisboa (TL) ha traído progresos indudables en MA. Se constata la seriedad del trabajo de todas las instituciones de la UE en el ámbito medioambiental y muy especialmente el papel precursor del Parlamento Europeo, la gestión y supervisión constante de la Comisión Europea, y la labor jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que como garante final de la implementación del derecho comunitario medioambiental juega un papel fundamental en el desarrollo y consolidación de la política y normativa de MA de la Unión, tanto en el derecho comunitario interno como en sus repercusiones en la dimensión exterior (dado que los contenidos ambientales con los que se progresa en MA dentro de la Unión se vierten en la acción exterior comunitaria). Constatamos que la "internacionalización" reconocida en el TL en cuanto a protección medioambiental y la importancia de la lucha contra el cambio climático (CC) refuerza el liderazgo y la responsabilidad de la UE en los foros internacionales, especialmente en las Cumbres del Clima (en el contexto de la Convención Marco de NNUU para el CC (CMNUCC) y su Protocolo de Kioto). La Parte II (especializada) consta de siete capítulos que se refieren exclusivamente a la acción exterior de la UE en MA. El primer capítulo es introductorio y los seis siguientes analizan y valoran las relaciones exteriores de la Unión con todas las regiones del mundo. Observamos que el TL intensifica el papel de la Comisión como negociadora en el exterior, e instituye la figura del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, dando un nuevo impulso y mayor coherencia a la Unión como actora internacional. Los capítulos clave de esta Parte II son los referidos a los candidatos a Nuevos Estados miembros (NEM) y a la Política Europea de Vecindad (PEV). El análisis se realiza fundamentalmente a través de informes de seguimiento de la Comisión, documentos de estrategia (DE) por países y regiones, y planes de acción (PA), entre otros. Estudiamos las condiciones medioambientales de todas las regiones del globo, advirtiendo sus problemas básicos en MA y las principales dificultades para poder cumplir con la legislación de protección ambiental y adaptación y mitigación de los efectos del CC. Señalamos la clara influencia de la UE en este ámbito y el apoyo europeo desde su propia experiencia a través de los acuerdos de cooperación (AC) y acuerdos de asociación (AA), así como los PA que la Unión pacta con países y regiones. La Tesis alcanza conclusiones sobre la "condicionalidad medioambiental" que aplica la UE en sus relaciones, ratificando que la Unión promueve una armonización de altos estándares en el ámbito medioambiental internacional, aunque también señalamos que los principios comunitarios en ocasiones ven sacrificada su observancia por intereses geoestratégicos o de mercado. La vinculación de la protección medioambiental con el respeto a los derechos fundamentales, así como el concepto de desarrollo sostenible y la necesaria utilización de las energías renovables son contenidos que están presentes constantemente en esta Tesis. Consideramos probado que la UE es la organización regional más capacitada para seguir liderando la protección medioambiental mundial y la transformación de los modelos productivos, de consumo y energéticos.0Doctoral Thesis9152<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Roda Muñoz, Alicia de los Ángeles" href="/fez/list/author/Roda Muñoz, Alicia de los Ángeles/">Roda Muñoz, Alicia de los Ángeles</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La condicionalidad medioambiental en la acción exterior de la Unión Europea" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Aaroda">La condicionalidad medioambiental en la acción exterior de la Unión Europea</a></i></b> . <span class="citation_date">2016</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Internacional Público</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Internacional PúblicoRoda Muñoz, Alicia de los ÁngelesCastro-Rial Garrone, Fanny (Directora)Soto-Trillo de Martín-Pinillos, Eduardo (Codirector)tesisuned:Derecho-Aarodahttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-AarodaspaRODA_MUNOZ_AliciadelosAngeles_Tesis.pdfpresmd_RODA_MUNOZ_AliciadelosAngeles_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:Setopenairebibliuned:DptoDIP-FDER-TesisTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openaireDepartamento de Derecho Internacional Público (UNED). Tesishttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsRoda MuñozAcceso abierto1.034172014-12-18T00:00:00Z27292015-01-30T11:38:10Z2019-10-31T22:48:39ZLa cooperación judicial en la Unión Europea. Eurojust y sus principales desafíos frente a la delincuencia transnacional gravetesisuned:Derecho-GperezLa globalización, como ya pusiera de manifiesto Jürgen HABERMAS, supone un creciente desafío para la economía, la democracia, la ciudadanía, el Estado-nación e incluso para la idea de Europa. En el contexto actual, se comprueba que los Estados no pueden, únicamente por sí mismos, hacer frente a las consecuencias de los actos ilícitos que se generan más allá de sus fronteras y que amenazan la seguridad de sus ciudadanos y la salvaguarda de los derechos fundamentales. La delincuencia organizada adquiere la característica de transnacional y el clásico concepto de frontera queda difuminado determinando la dificultad de perseguir este fenómeno criminogeno. En este contexto, se explica la necesidad del establecimiento de la Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea Eurojust a la que se dedica la presente tesis doctoral creada para ayudar a superar de manera ágil y eficaz los tradicionales obstáculos al auxilio judicial internacional clásico caracterizados por la lentitud y la ausencia de respuestas prácticas a la especificidad de la delincuencia transnacional grave. DESARROLLO TEÓRICO: En el Capítulo I que se presenta a modo de introducción, se examina la necesidad de establecer una definición común de la denominada "delincuencia organizada transnacional", prestando atención al instrumento jurídico de referencia: la Convención de de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (2000), inspirada por los jueces antimafia FALCONE y BORSELLINO, en cuya instrucción del Maxiprocesso di Palermo encontramos un antecedente remoto de Eurojust y de la cooperación judicial y finaliza estudiando las premisas establecidas durante su creación por parte de las instituciones europeas. En el Capítulo II, se realiza un recorrido del proceso de integración de la cooperación en materia penal visto específicamente a través de Eurojust en su misión en la lucha contra la delincuencia transnacional grave, demostrando que por su flexibilidad y configuración sui generis, constituye un instrumentos eficaz para eliminar las barreras del auxilio judicial clásico. Además, se realiza una valoración crítica de la incidencia que tendría en Eurojust la Propuesta de Reglamento 2013 de la Comisión. Asimismo, se incluye una aproximación valorativa del funcionamiento de la delegación española en Eurojust y de la desigual implementación de sus instrumentos jurídicos en España. En el Capítulo III, se sostiene que el intercambio de información entre los Estados Miembros y Eurojust, con base en su paradigmático Sistema de Gestión de Casos (CMS), constituye uno de los elementos fundamentales para combatir eficazmente la delincuencia transnacional. El intercambio de información tiene una importante incidencia en la esfera de los derechos fundamentales que debe de ser tratada adecuadamente y, en ese contexto, se analizan los aspectos generales de la protección de datos en la esfera de Eurojust. Finalmente, en el Capítulo IV, se abordan los retos institucionales de Eurojust ante las amenazas de la delincuencia organizada transnacional, en la nueva arquitectura institucional derivada del Tratado de Lisboa, prestando particular atención a las figuras del Responsable de Protección de Datos y de la Autoridad Común de Control, para finalizar con los principales interrogantes del proyecto de creación de una fiscalía europea en relación con Eurojust, con base en el artículo 86 del TFUE.0Doctoral Thesis7052<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Pérez Souto, Gema" href="/fez/list/author/Pérez Souto, Gema/">Pérez Souto, Gema</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La cooperación judicial en la Unión Europea. Eurojust y sus principales desafíos frente a la delincuencia transnacional grave" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Gperez">La cooperación judicial en la Unión Europea. Eurojust y sus principales desafíos frente a la delincuencia transnacional grave</a></i></b> . <span class="citation_date">2014</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Internacional Público</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Internacional PúblicoPérez Souto, GemaQuesada Alcalá, Carmen1tesisuned:Derecho-Gperezhttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-GperezspaPEREZ_SOUTO_Gema_Tesis.pdfpresmd_PEREZ_SOUTO_Gema_Tesis.xmlbibliuned:Setthesistesisuned:Derechobibliuned:SetopenaireSet de Tesis Doctorales de la UNEDTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de openairehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Licencia de acceso Creative CommonsPérez SoutoAcceso abierto1.034172016-02-03T00:00:00Z43262016-12-02T01:03:17Z2016-12-02T01:03:17ZLa cultura en la constitución de 1999 (república bolivariana de Venezuela)tesisuned:Derecho-XlmorenoLa investigación permite reconocer los fundamentos conceptuales de los cambios estructurales que sobre la legislación se han venido produciendo en Venezuela desde el siglo XIX hasta el actual siglo XXI, dejando ver especificaciones que el discurso legislativo expresa, haciendo énfasis en una apreciación de la cultura venezolana no definida hasta mediados del siglo XX. Se expone un cambio de perspectiva en cuanto los logros conceptuales de la definición de cultura en la última constitución venezolana del siglo XX y que corresponden a los expresados en la Declaración UNESCO 2005. A través de un marco referencial del concepto ampliado de la cultura, se realiza una exploración del mismo en las constituciones venezolanas desde el siglo XIX, concentrándose en el asunto específico de la visión que sobre la cultura se enuncia; se expone la administración de la cultura dispuesta a través de lo estipulado por la Constitución de 1999 y la Ley Orgánica de la Cultura de 2013, detallando la ubicación de las determinaciones culturales que las mismas implican en las instituciones que el Estado ha generado en consecuencia; y el colofón corresponde a las definiciones necesarias de la cultura expresadas dentro del devenir histórico de las constituciones venezolanas, referidas a la identidad cultural, la economía del petróleo como generadora de una cultura específica en el país; así como los pasos de integración con Latinoamérica en conformidad con los tratados y convenios internacionales firmados por Venezuela en su conformación de una cultura de Derechos Humanos.0Doctoral Thesis22642<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Moreno, Xiomara Leticia" href="/fez/list/author/Moreno, Xiomara Leticia/">Moreno, Xiomara Leticia</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La cultura en la constitución de 1999 (república bolivariana de Venezuela)" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Xlmoreno">La cultura en la constitución de 1999 (república bolivariana de Venezuela)</a></i></b> . <span class="citation_date">2016</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Administrativo.</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Administrativo.Moreno, Xiomara LeticiaDescalzo González, Antonio (Director)Prieto de Pedro, Jesús (Tutor)tesisuned:Derecho-Xlmorenohttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-XlmorenospaMORENO_XiomaraLeticia_Tesis.pdfpresmd_MORENO_XiomaraLeticia_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:SetopenaireTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openairehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsMorenoAcceso abierto1.034172015-10-20T00:00:00Z21082016-06-16T19:52:06Z2016-06-16T20:49:02ZLa descentralización en Venezuela por mandato de la Constitución de 1999 y la tendencia centralizadora del gobiernotesisuned:Derecho-MvmataLa Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 establece que Venezuela es un "Estado Federal descentralizado", lo cual implica que su forma de organización como Estado debe llevar implícitos ciertos elementos que son inherentes a un Estado Federal, uno de esos elementos es la descentralización. La descentralización como una forma de Estado, lo que trajo consigo la redistribución y reordenación política-territorial de las competencias y la toma de decisiones asignadas al Poder Central por la misma Constitución, hacia otros entes político-administrativos. Descentralización implica incluir a la colectividad, a través de la participación ciudadana, en la administración y disposición de los bienes y servicios que poseen las regiones, lo que conlleva a su intervención en la toma de decisiones a nivel de Estados y Municipios. En la actualidad los organismos multinacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU), a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), han venido aupando la aplicación de la descentralización como uno de los sustentos de la democracia, por considerar a ésta como el mejor sistema de gobierno, como un elemento fundamental para la gobernabilidad de los pueblos, para alcanzar eficiencia y eficacia en el logro de los fines del Estado, en la lucha contra la corrupción, para involucrar a la sociedad en la aplicación, administración y disposición de los recursos en la mejor prestación de los servicios públicos y suministro de bienes para el bienestar de la comunidad, esto implica la redistribución de las responsabilidades del gobierno central hacia los niveles locales, todo ello; así como la participación a través de la cooperación entre sectores públicos y privados. Por otra parte, Venezuela siempre tuvo gobiernos centralizados, aun cuando en la mayoría de las constituciones se estableció como forma de organización del Estado, la Federal, pero es a partir de 1989 cuando la sociedad civil comienza a exigir participación en la vida política regional, su derecho a elegir las autoridades regionales, ya que hasta entonces los gobernadores eran nombrados directamente por el Poder Central y no existía la figura del Alcalde. En ese mismo año se promulga la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, y con ella se da cierta transformación en la vida política de las regiones, por ejemplo, se otorga autonomía y competencia a los Estados y Municipios, igualmente se dieron cambios en la finanzas públicas, por ejemplo se incrementó el situado constitucional. Con la puesta en vigencia de la citada Ley se logra descentralizar varios Estados y Municipios; como ya se dijo en lo económico-administrativo se implementan nuevos impuesto con la aplicación de la Ley Orgánica del Régimen Municipal; otro logro importante fue la descentralización de la salud. En la actualidad, se vienen creando instituciones que lejos de contribuir con el desarrollo de las regiones, a través de la descentralización, el Gobierno de turno viene transformando la estructura del Estado con el fin de consolidar una forma de Gobierno con ideologías y filosofías que hacen presumir la instauración de un poder altamente centralizado, de visos autocráticos, en el que todas las decisiones se vienen tomando desde el gobierno central; asimismo, con la creación de Instituciones se transmite la idea de una persistente violación de la Constitución creada en 1999, tal es el caso del nombramiento de funcionarios cuya competencia está por encima de funcionarios elegidos por el voto popular; con la promulgación de la Ley Orgánica del Distrito Capital, aprobada por la Asamblea Nacional el 7-4-2009, la que en su artículo 5 señala la creación de "Jefe de Gobierno" que "…ejercerá la función administrativa como superior jerárquico de los órganos y funcionarios del Distrito Capital y la dirección, coordinación y control de los organismos de gobierno…". La misma Ley en su artículo 7 contempla que el “Jefe de Gobierno"... será de libre nombramiento y remoción por parte del Presidente o Presidenta de la República".0Doctoral Thesis212822<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Mata Sandoval, Meralys del Valle" href="/fez/list/author/Mata Sandoval, Meralys del Valle/">Mata Sandoval, Meralys del Valle</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La descentralización en Venezuela por mandato de la Constitución de 1999 y la tendencia centralizadora del gobierno" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Mvmata">La descentralización en Venezuela por mandato de la Constitución de 1999 y la tendencia centralizadora del gobierno</a></i></b> . <span class="citation_date">2015</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educacion a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Político</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educacion a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho PolíticoMata Sandoval, Meralys del ValleNúñez Rivero, Cayetano (Director)Núñez Martínez, Juan Jacobo (Co-Director)tesisuned:Derecho-Mvmatahttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-MvmataspaMATA_SANDOVAL_Meralys_Tesis.pdfpresmd_MATA_SANDOVAL_Meralys_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:SetopenaireTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openairehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsMata SandovalAcceso abierto1.034172013-12-19T00:00:00Z9082014-04-21T12:38:10Z2020-10-08T18:50:59ZLa Directiva europea sobre conservación de datos de las comunicaciones electrónicas y su trasposición en el Derecho españoltesisuned:Derecho-LfrodriguezEsta tesis introduce por primera vez en la doctrina española un completo estudio de la legislación española y europea sobre conservación de datos de las comunicaciones electrónicas y su compatibilidad con el sistema de derechos fundamentales de la Unión Europea y de la Constitución española. La tesis se divide en cinco bloques más unas conclusiones, una bibliografía y varios anexos. La primera contribución de la obra se halla en las partes primera y tercera, que ofrecen un análisis organizado, exhaustivo y contextualizado de las legislaciones europea y española sobre conservación de datos. Las circunstancias políticas, jurídicas e históricas que rodearon la aprobación de la directiva son estudiadas en gran detalle desde la perspectiva del Derecho procesal penal, el Derecho administrativo y el Derecho constitucional. Tal estudio, con las razones para entender los defectos de la normativa, es el más completo en la doctrina jurídica hasta la fecha. Las partes segunda y cuarta se ocupan de la injerencia de la directiva y su trasposición nacional en el sistema de derechos fundamentales. Las medidas de conservación de datos de las comunicaciones electrónicas limitan derechos fundamentales que los ciudadanos ejercen diariamente, tales como la protección de datos de carácter personal, el secreto de las comunicaciones y la intimidad. La compatibilidad de la actual legislación con estos derechos es cuestionada por el autor. Finalmente, la quinta parte estudia la constitucionalidad del régimen de los servicios de telefonía mediante tarjetas prepago, creado por el legislador español sin base en la directiva. Este régimen presenta numerosas fallas legales y constitucionales.0Doctoral Thesis7812<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Rodríguez García, Luis Fernando" href="/fez/list/author/Rodríguez García, Luis Fernando/">Rodríguez García, Luis Fernando</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La Directiva europea sobre conservación de datos de las comunicaciones electrónicas y su trasposición en el Derecho español" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Lfrodriguez">La Directiva europea sobre conservación de datos de las comunicaciones electrónicas y su trasposición en el Derecho español</a></i></b> . <span class="citation_date">2013</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Constitucional</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho ConstitucionalRodríguez García, Luis FernandoGómez Sánchez, María Yolandahttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-Lfrodrigueztesisuned:Derecho-LfrodriguezspaThe European Directive on Electronic Communications Data Retention and its Implementation in SpainDocumento.pdfbibliuned:Setthesistesisuned:Derechobibliuned:SetopenaireSet de Tesis Doctorales de la UNEDTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de openairehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia Creative CommonsRodríguez GarcíaAcceso abierto1.034172017-06-26T00:00:00Z27392017-09-01T02:09:34Z2017-09-01T02:09:34ZLa exigibilidad de los servicios municipales de prestación obligatoriatesisuned:Derecho-CrramirezEsta tesis doctoral analiza el derecho del vecino a exigir la prestación de determinados servicios por parte del Municipio, reconocido en el art. 18.1.g) de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. La singularidad de este derecho nos lleva a profundas disquisiciones sobre la posición jurídico subjetiva del destinatario final de ciertos servicios con respecto a la administración, y la efectividad de las garantías jurídicas que le asisten. En particular, cuando hablamos de. servicios íntimamente ligados al desenvolvimiento de una vida digna, como el abastecimiento de aguas, el ciclo de residuos sólidos urbanos O el transporte colectivo urbano. La hipótesis que sirve de base a la investigación es que el reconocimiento por el legislador básico de régimen local de un derecho subjetivo prestacional al vecino revela la existencia de una relación jurídico pública subyacente, Municipio-vecino. Se trata, de una relación jurídica, de carácter público, en concreto administrativo, singularmente equilibrada, y que se distingue de otras muchas precisamente por esto, por su singular equilibrio, en el que se correlacionan la obligación (del Municipio) y derecho (del vecino). Esta hipótesis ofrece un análisis panorámico, que se lleva a cabo con la finalidad de verificar la efectividad del reconocimiento de este derecho vecinal. Dado que nuestra hipótesis de partida es que el reconocimiento de un derecho subjetivo prestacional se enmarca en una relaciónjurídico pública, la tesis se desarrolla deteniéndonos en cada uno de los elementos de esta relación: 1.- Capítulo primero. Origen normativo de las obligaciones prestacionales del Municipio y del estatuto del vecino. Tratamos de responder a lapregunta desde cuándo. Partiendo de la Ley municipal de 1870, hacemos un recorrido histórico por la normatii;a de régimen local, hasta la Constitución española de 1978. Esta tesis doctoral analiza el derecho del vecino a exigir la prestación de determinados servicios por parte del Municipio, reconocido en el art. 18.1.g) de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. La singularidad de este derecho nos lleva a profundas disquisiciones sobre la posición jurídico subjetiva del destinatario final de ciertos servicios con respecto a la administración, y la efectividad de las garantías jurídicas que le asisten. En particular, cuando hablamos de . servicios íntimamente ligados al desenvolvimiento de una vida digna, como el abastecimiento de aguas, el ciclo de residuos sólidos urbanos O el transporte colectivo urbano. La hipótesis que sirve de base a la investigación es que el reconocimiento por el legislador básico de régimen local de un derecho subjetivo prestacional al vecino revela la existencia de una relación jurídico pública 2.- Capítulo segundo. Presupuestos para el nacimiento de la relación jurídica Municipio-vecino, de tipo prestacional. Tratamos de responder a la pregunta del por qué de este singular equilibrio de la relación jurídica. Esta cuestión nos lleva a sede constitucional, dada la intensa interrelación entre el derecho administrativo y derecho constitucional, cuando analizamos servicios derivados de derechos sociales consagrados constitucionalmente. En nuestro caso, el derecho-deber a un medio ambiente adecuado y el derecho a la salud, en su vertiente de salubridad colectiva. 3.- Capítulo tercero. Objeto de la relación. Tratamos de responder a lá pregunta de a qué prestaciones concretas tienen derecho los vecinos. Pero también habremos de responder al cómo. Partimos de la hipótesis de que, a mayor sistematización y concreción normativa, menor será el margen de discrecionalidad que despliega el Municipio en la organización de los servicios. Y a menor discrecionalidad administrativa, mejor y mayor control jurisdiccional del cumplimiento de las obligaciones municipales, esto es, mayores garantías de exigibilidad vecinal. 4.- Capítulo cuarto. Sujetos de la relación: Municipio y vecino. En cuanto al Municipio, teniendo en cuenta la • atomización de la planta municipal en España, debemos analizar la efectividad del diseño de la red prestacional, así como deljuego de responsabilidades que se derivan en caso de incumplimiento. En este punto habrá de tomarse en consideración la reforma de la legislación de régimen local por la Ley 2712013, de 27 de dü.:iembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 5.- Capítulo quinto. Por último, se alude a los cauces procesales actualmente habilitados para garantizar el derecho. del vecino a exigir determinadas prestaciones municipales. Reseñamos el complemento procesal indispensable que ha supuesto la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico del recurso por inactividad, introducido por la Ley 2911998, de 13 dejulio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.0Doctoral Thesis9042<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Ramírez Bernal, Carmen Rocío" href="/fez/list/author/Ramírez Bernal, Carmen Rocío/">Ramírez Bernal, Carmen Rocío</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La exigibilidad de los servicios municipales de prestación obligatoria" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Crramirez">La exigibilidad de los servicios municipales de prestación obligatoria</a></i></b> . <span class="citation_date">2017</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Administrativo.</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Administrativo.Ramírez Bernal, Carmen RocíoFernández Rodríguez, Mª Carmentesisuned:Derecho-Crramirezhttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-CrramirezspaRAMIREZ_BERNAL_CarmenRocio_Tesis.pdfpresmd_RAMIREZ_BERNAL_CarmenRocio_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:SetopenaireTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openairehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Licencia de acceso Creative CommonsRamírez BernalAcceso abierto1.034172016-02-01T00:00:00Z36362017-04-07T19:51:35Z2017-04-07T19:51:35ZLa expropiación forzosa como instrumento de financiación de la obra pública y privada (Resumen)tesisuned:Derecho-Fsanchez0Doctoral Thesis6902<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Sánchez Martínez de Pinillos, Fausto" href="/fez/list/author/Sánchez Martínez de Pinillos, Fausto/">Sánchez Martínez de Pinillos, Fausto</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La expropiación forzosa como instrumento de financiación de la obra pública y privada (Resumen)" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Fsanchez">La expropiación forzosa como instrumento de financiación de la obra pública y privada (Resumen)</a></i></b> . <span class="citation_date">2016</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Administrativo</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho AdministrativoSánchez Martínez de Pinillos, FaustoLora- Tamayo Vallvé, Martatesisuned:Derecho-Fsanchezhttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-FsanchezspaSANCHEZ_MARTINEZ_Fausto_Resumen_Tesis.pdfpresmd_SANCHEZ_MARTINEZ_Fausto_Resumen_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:SetopenaireTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openairehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia Creative CommonsSánchez Martínez de PinillosAcceso cerrado1.034172013-06-21T00:00:00Z29522013-07-02T20:06:00ZLa formulación de presupuestos para una nueva síntesis con el islam en la sociedad multicultural españolatesisuned:Derecho-Jmbermejo0Doctoral Thesis34502<a class="citation_author_name" title="Browse by Author Name for Bermejo Laguna, José Manuel" href="/fez/list/author/Bermejo Laguna, José Manuel/">Bermejo Laguna, José Manuel</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click to view : La formulación de presupuestos para una nueva síntesis con el islam en la sociedad multicultural española" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Jmbermejo">La formulación de presupuestos para una nueva síntesis con el islam en la sociedad multicultural española</a></i></b> . <span class="citation_date">2013</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Filosofía Jurídica</span>RecordDoctoral ThesisPublishedhttp://udcdata.info/021523DerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Filosofía JurídicaBermejo Laguna, José ManuelMarcos del Cano, Ana María (Directora de Tesis)Suárez Villegas, Juan Carlos (Codirector de Tesis)tesisuned:Derecho-Jmbermejohttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-JmbermejospaDocumento.pdftesisuned:Derechobibliuned:Setopenairebibliuned:SetthesisTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de openaireSet de Tesis Doctorales de la UNEDBermejo LagunaAcceso abierto1.034172015-04-29T00:00:00Z40232016-03-02T22:12:00Z2016-03-02T22:19:10ZLa Hacienda militar del Estado carlista (1833-1840): el Cuerpo Administrativo militartesisuned:Derecho-EramosLa historiografía presenta importantes aportaciones en lo que respecta a la Administración militar del bando liberal durante la primera guerra carlista. Sin embargo, no es posible mantener esta afirmación con respecto a la Administración militar carlista, encontrándonos con escasas referencias, alusiones, comentarios o informaciones accidentales sobre dicha materia. Ello obedece a que las fuentes principales sobre el carlismo inciden sobre todo en los aspectos bélicos, sociales e ideológicos de la contienda, sin llegar a efectuar un estudio detallado de las funciones y cometidos llevados a cabo por su Administración militar (intendentes, contadores, tesoreros, comisarios de guerra, contralores, factores, etc.). Por ello, la presente tesis trata de adentrarse en el conocimiento de la Administración militar carlista durante la primera guerra: ¿Cómo estaba organizada? ¿Cómo se realizaban las tareas de recaudación y distribución de fondos? ¿Quiénes estaban a cargo de la gestión y el control de dichas funciones? Asimismo, partiendo del real decreto de 17 de abril de 1848, en el que se recoge el estado demostrativo de los acogidos al convenio de Vergara pertenecientes a la Administración militar, según relaciones remitidas por el General Maroto, se ha identificado a 783 individuos pertenecientes al Cuerpo de Administración militar carlista, de los 1.311 signados en la citada disposición. Relación que ha sido también objeto de estudio.0Doctoral Thesis6102<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Ramos Redondo, Eduardo" href="/fez/list/author/Ramos Redondo, Eduardo/">Ramos Redondo, Eduardo</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La Hacienda militar del Estado carlista (1833-1840): el Cuerpo Administrativo militar" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Eramos">La Hacienda militar del Estado carlista (1833-1840): el Cuerpo Administrativo militar</a></i></b> . <span class="citation_date">2015</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Historia del Derecho y de las InstitucionesRamos Redondo, EduardoDomínguez Nafría, Juan Carlostesisuned:Derecho-Eramoshttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-EramosspaRAMOS_REDONDO_Eduardo_Tesis.pdfpresmd_RAMOS_REDONDO_Eduardo_Tesis.xmlbibliuned:Setthesistesisuned:Derechobibliuned:SetopenaireSet de Tesis Doctorales de la UNEDTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de openairehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsRamos RedondoAcceso abierto1.034172015-10-21T00:00:00Z32082016-06-16T21:28:12Z2016-06-16T21:41:13ZLa inconstitucionalidad del procedimiento ordinario en el Código de Procedimiento Civil vigentetesisuned:Derecho-MrrinconEl presente trabajo tiene como objetivo principal determinar la inconstitucionalidad del procedimiento ordinario establecido en el Código de Procedimiento Civil vigente, en virtud de que el procedimiento como parte del proceso, involucra el Derecho a la Defensa, que como Derecho Fundamental, el Estado está obligado a garantizar a todo individuo que pueda acudir ante los órganos jurisdiccionales a dirigir sus peticiones para la solución de los conflictos. La entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, trajo importantes cambios dentro del ordenamiento jurídico, los cuales repercutieron de forma especial en el ámbito procesal civil, por cuanto anterior a dicha promulgación los principios procesales estaban consagrados en la ley adjetiva y a partir de la Constitución de 1999, se les otorgó rango constitucional, por consiguiente pasaron a ser principios fundamentales que deben ser respectados y acatados por los órganos de los Poderes Públicos y los ciudadanos. Esta situación lleva a considerar la superioridad de la Constitución como máxima norma que está por encima del resto de las leyes que conforman el sistema nacional de leyes. Esta superioridad constitucional constituye el lineamiento principal que propende al estudio y análisis de la constitucionalidad de determinados aspectos jurídicos, que muestran un frontal contrariedad constitucional, los cuáles deben estar acodes a los postulados constitucionales, cuya finalidad es lograr que las leyes que conforman el sistema legal del Estado estén en concordancia con la Carta Magna como ley suprema, debido a su orden jerárquico y valor normativo, por cuanto cada postulado constitucional debe ser desarrollado en una ley. Los referidos cambios por disposición constitucional abarcan todos los aspectos legales del sistema jurídico venezolano, en particular en el ámbito procesal civil, en las leyes adjetivas, en el sentido de que, la Norma Suprema le impone al legislador procesal que el proceso adopte un procedimiento acorde a los postulados constitucionales.0Doctoral Thesis5682<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Rincón de Parra, Milagros Rafaela" href="/fez/list/author/Rincón de Parra, Milagros Rafaela/">Rincón de Parra, Milagros Rafaela</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La inconstitucionalidad del procedimiento ordinario en el Código de Procedimiento Civil vigente" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Mrrincon">La inconstitucionalidad del procedimiento ordinario en el Código de Procedimiento Civil vigente</a></i></b> . <span class="citation_date">2015</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educacion a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Político</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educacion a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho PolíticoRincón de Parra, Milagros RafaelaGoig Martínez, Juan Manuel (Director)Luaces Gutiérrez, Ana Isabel (Co-Directora)tesisuned:Derecho-Mrrinconhttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-MrrinconspaRINCON_DE_PARRA_Milagros_Rafaela_Tesis.pdfpresmd_RINCON_DE_PARRA_Milagros_Rafaela_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:SetopenaireTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openairehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsRincón de ParraAcceso abierto1.034172016-01-27T00:00:00Z147982016-12-02T18:34:03Z2016-12-02T18:34:03ZLa justicia restaurativa en el marco del procedimiento penal acusatorio en México y reforma al código nacional de procedimientos penalestesisuned:Derecho-JpesqueiraEl Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojos ex Presidente de la República Mexicana, el día 9 de marzo del año 2009, envió al Senado de la República la Iniciativa de Reforma Constitucional más relevante en materia de Seguridad y Justicia desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917. En lo que se refiere al tema de la presente Tesis en el apartado relativo a fundamentación, el Lic. Calderón expresó que en la propuesta del establecimiento de bases para la regulación del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral se adoptaba la Justicia Restaurativa por encima de la Justicia Retributiva. En el texto de la Reforma Constitucional publicada el 18 de junio del año 2008, el Constituyente Permanente adoptó el anterior argumento como parte de su exposición de motivos y lo complementó refiriéndose al surgimiento de un nuevo paradigma de justicia siendo este la Justicia Restaurativa. En la reforma citada, se establece una vacatio legis de ocho años para que cada estado de la república legislara en materia procesal sustituyendo el Sistema Mixto por el Oral; lo que produjo en las distintas entidades del país, el nacimiento de un nuevo Procedimiento Acusatorio y Oral apegado a la ya mencionada Reforma Constitucional. Es importante destacar que en la mayoría de las legislaciones estatales se contempló la Justicia Restaurativa e incluso, en estados como Durango, se destinó un título específico para reglamentar este modelo de justicia. Sin embargo y ante la pluralidad de legislaciones procesales que nacieron, el Congreso de la Unión constituido en Constituyente Permanente en el año 2013, reformó la Fracción XXI del Artículo 73 Constitucional para establecer como legislaciones únicas para toda la República Mexicana, un Código Nacional de Procedimientos Penales, una Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y una Ley Nacional de Ejecución de Sanciones. Similar objeto, se contempla en el Artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales , sin embargo, la misma legislación creó una serie de figuras tendientes todas a lograr que excepcionalmente los casos penales arriben a la Audiencia de Juicio Oral; para lo cual se regularon los Criterios de Oportunidad, los Acuerdos Reparatorios , la Suspensión Condicional del Proceso y el Procedimiento Abreviado con lo cual se pretendió que entre el 95 % y 98 % de los conflictos penales encontraran una solución aplicando alguna de estas figuras. Es abrumadora la mayoría de los conflictos penales y para que en México sea exitoso el Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, deben de gestionarse a través de Criterios de Oportunidad, Acuerdos Reparatorios Suspensión Condicional del Proceso o Procedimiento Abreviado, es indispensable la intervención positiva del sistema de justicia en los actores del conflicto criminal para que básicamente se atiendan sus necesidades y sobre todo se alcance a su reintegración social, en particular en lo que toca al imputado. Es precisamente ante esta situación que la Justicia Restaurativa emerge como un medio necesario que debe cruzar transversalmente las figuras antes señaladas para hacer efectivo el objeto del Procedimiento Penal, consistiendo que el culpable no quede impune, independientemente del resto de los objetivos señalados. Se considera que la plena comprensión de la Justicia Restaurativa y la necesidad de dar congruencia a la exposición de motivos del Constituyente Permanente, obliga al Congreso de la República llevar a cabo una reforma que incorpore la Justicia Restaurativa y su alcance en el Procedimiento de Justicia Penal Acusatoria y Oral. Y con este contexto, la presente Tesis, propone la incorporación de un Segundo Capítulo al Título Primero Libro Segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales denominándolo Justicia Restaurativa.0Doctoral Thesis25742<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Pesqueira Leal, Jorge" href="/fez/list/author/Pesqueira Leal, Jorge/">Pesqueira Leal, Jorge</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La justicia restaurativa en el marco del procedimiento penal acusatorio en México y reforma al código nacional de procedimientos penales" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Jpesqueira">La justicia restaurativa en el marco del procedimiento penal acusatorio en México y reforma al código nacional de procedimientos penales</a></i></b> . <span class="citation_date">2016</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educacion a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Penal y Criminología</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educacion a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Penal y CriminologíaPesqueira Leal, JorgeSerrano Maillo, Alfonso (Director)Medina Rivilla, Antonio (Codirector)tesisuned:Derecho-Jpesqueirahttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-JpesqueiraspaPESQUEIRA_LEAL_Jorge_Tesis.pdfpresmd_PESQUEIRA_LEAL_Jorge_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:SetopenaireTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openairehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsPesqueira LealAcceso abierto1.034172015-12-19T00:00:00Z6872016-08-29T19:55:57Z2016-08-29T19:57:19ZLa libertad de conciencia, libertad de religión y libertad de culto en Venezuelatesisuned:Derecho-DavargasLa Constitución de la República Bolivariana de Venezuela publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 5908, del jueves 19 de Febrero de 2009, con la última enmienda aprobada, establece en su artículo 59 que: "El Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público mediante la enseñanza u otras prácticas siempre que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público" . De tal artículo, se infiere entre otros aspectos, que en Venezuela cualquier individuo puede creer, seguir, profesar, cualquier camino que lo lleve, según tal creencia, al sitio de conclusión de su vida terrenal. Incluso, aunque no se mencione, podría optarse por una elección negativa a profesar cualquier creencia religiosa y tolerar el derecho del otro a pensar distinto. En el mismo sentido, el artículo 61 constitucional venezolano señala que "Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a manifestarla, salvo que su práctica afecte su personalidad o constituya delito" La pregunta, entre otras, que cabe hacerse es ¿la libertad de conciencia solo implica el aspecto religioso? ¿Cuáles son sus límites y alcances? Los dos artículos mencionados en principio, junto al artículo 121 constitucional venezolano entre otros, que establece el derecho de los Pueblos y Comunidades Indígenas a practicar su culto, lo cual se comprende en la libertad de culto, forman parte de este trabajo de investigación. El trabajo de Tesis Doctoral cuyo tema se intitula "La Libertad de Conciencia, Libertad de Religión y Libertad de Culto en Venezuela" tiene como objetivo analizar el impacto de la libertad de conciencia, libertad de religión y libertad de culto en Venezuela durante el periodo 1811-2011, además de realizar una aproximación polisémica a las nociones conceptuales de tales libertades, determinar la inserción constitucional y legislativa en el ordenamiento jurídico venezolano de la libertad de conciencia, libertad de religión y libertad de culto; para posteriormente diseñar un modelo conceptual de tales libertades para el Derecho Venezolano. La metodología a emplear será de carácter cualitativo. Finalmente, se abordarán las conclusiones del trabajo, con el objeto de ver principalmente cual es el aporte principal que debe darse en estos tiempos a tales libertades, vistos todos sus aspectos, además de dilucidar si las mismas están entrelazadas tanto, que unas no pueden darse en la práctica sin la presencia de otras, o que las mismas son independientes y solo se manifiestan como aspecto complementario. También se verá cuales son las consecuencias en caso de colisión de estas libertades respecto a otros derechos, como el derecho a la vida. En fin, será un aporte interesante para el Derecho Venezolano e internacional que servirá para futuras discusiones en cuanto al concepto, alcance y otros aspectos de estas libertades, denominadas libertad de conciencia, religión y culto.0Doctoral Thesis17042<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Vargas Caña, Daniel Alberto" href="/fez/list/author/Vargas Caña, Daniel Alberto/">Vargas Caña, Daniel Alberto</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La libertad de conciencia, libertad de religión y libertad de culto en Venezuela" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Davargas">La libertad de conciencia, libertad de religión y libertad de culto en Venezuela</a></i></b> . <span class="citation_date">2015</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Político</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho PolíticoVargas Caña, Daniel AlbertoNuñez Rivero, José María Cayetano (Director)Nuñez Martínez, Juan Jacobo (Codirector)tesisuned:Derecho-Davargashttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-DavargasspaVARGAS_CANA_DanielAlberto_Tesis.pdfpresmd_VARGAS_CANA_DanielAlberto_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:SetopenaireTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openairehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsVargas CañaAcceso abierto1.034172015-10-21T00:00:00Z78762016-06-24T01:05:19Z2016-06-24T01:05:19ZLa mala práctica médica en Venezuelatesisuned:Derecho-NcbastidasLos derechos a la vida y a la salud hoy son reconocidos como valores en la mayoría de los Ordenamientos jurídicos, como consecuencia del modelo de Estado social y democrático de Derecho. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 2, establece los fines del Estado, como: el derecho a la vida, justicia, igualdad y derechos humanos, entre otros. Esta investigación surgió por una inquietud jurídico-social y humana. El objetivo principal fue abordar la mala práctica médica en Venezuela, teniendo como referencia el Derecho comparado. Se plantea un llamado a la conciencia a los órganos del poder público, en el caso del legislador es la creación de instrumentos legislativos para complementar la protección de los derechos constitucionales, con el objeto de instaurar procedimientos que hagan efectiva la garantía de los mismos por observarse una insuficiencia en su protección cuando son vulnerados por un error médico. Por razones que la sociedad reclama, deben crearse los mecanismos para cumplir con el mandato de protección nacional e internacional. Los profesionales de la salud los lesionan por negligencia o imprudencia y, algunas veces comprometen irreversiblemente la vida y la salud de las personas, sin una solvente protección jurídica. El médico, puede incurrir en falta que lo lleva a ser responsable por los actos cometidos. Los casos de mala práctica médica han tenido gran impacto a nivel mundial por las implicaciones derivadas del acto médico, no solo por el error humano, sino también por conductas descuidadas en la atención de sus pacientes. El desarrollo de esta investigación se inició con un enfoque general de los derechos humanos; se analizó el Estado social y democrático del Derecho, como nuevo modelo de justicia constitucional en Venezuela desde 1999. Se estudió, la evolución, naturaleza jurídica, etapas, características y diferentes criterios de interpretación de los derechos humanos. Se abordó la mala práctica médica desde la perspectiva de los derechos humanos, su protección constitucional y supraconstitucional. Se analizaron las omisiones legislativas, resaltando que falta de protección o la protección jurídica incompleta de un derecho fundamental, produce una lesión a esos derechos. Se estudió la mala práctica médica, causas, consecuencias, culpa médica, obligaciones, relación médico-paciente y naturaleza jurídica. Se analizó la responsabilidad civil por mala práctica médica, determinándose que ante la falta de ley en el Ordenamiento jurídico venezolano, esta se subsume dentro de la norma sustantiva civil. A manera ilustrativa, se tiene que la responsabilidad de los dueños, principales y directores, establecida en el artículo 1191 del Código Civil, se basa en culpa In eligendo e In vigilando, que llevadas al terreno de la responsabilidad médica, deben responder las instituciones de salud, públicas y privadas, por el hecho ilícito causado por sus médicos o su personal dependiente. Se concluye: 1. La falta de un instrumento legal que regule la responsabilidad médica ha conllevado a la aplicación de la hermenéutica para rellenar ese vacío, como: la analogía. 2. Esa ausencia configura una omisión legislativa. En las declaraciones internacionales la protección a la vida y salud está establecida; no se prevé protección cuando se vulneran por acción u omisión devenida de una responsabilidad médica. 3. El Estado no puede ampararse en su Derecho interno para dejar de cumplir con obligaciones internacionales de derechos humanos. 4. El contexto social y jurídico para crear el instrumento que regule la mala práctica médica en Venezuela está dado, porque el Estado social y democrático de Derecho es un impulsador del respeto del derecho y las libertades. Se recomienda al legislador venezolano cumplir con su mandato de legislar y promulgue un instrumento legal que regule la responsabilidad civil del médico, a través del cual se pueda demandar directamente por Mala Práctica Médica.0Doctoral Thesis7722<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Bastidas Matheus, Nohely del Carmen" href="/fez/list/author/Bastidas Matheus, Nohely del Carmen/">Bastidas Matheus, Nohely del Carmen</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La mala práctica médica en Venezuela" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Ncbastidas">La mala práctica médica en Venezuela</a></i></b> . <span class="citation_date">2015</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Político.</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Político.Bastidas Matheus, Nohely del CarmenTorres del Moral, Antonio (Director)Goig Martinez, Juan Manuel (Tutor)tesisuned:Derecho-Ncbastidashttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-NcbastidasspaBASTIDAS_MATHEUS_Nohely_Carmen_Tesis.pdfpresmd_BASTIDAS_MATHEUS_Nohely_Carmen_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:SetopenaireTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openairehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Licencia de acceso Creative CommonsBastidas MatheusAcceso abierto1.034172015-12-11T00:00:00Z89822016-09-13T20:53:22Z2016-09-13T20:53:22ZLa mediación familiar y el punto de encuentro familiartesisuned:Derecho-FrgarciaCon el fin de reducir las negativas consecuencias derivadas de una separación o divorcio para todos los miembros de la familia, mantener el diálogo y la comunicación, garantizando la protección del interés superior del menor, se establece la mediación familiar como sistema alternativo de resolución de conflictos en los litigios familiares por vía de mutuo acuerdo con la intervención de un mediador, neutral, imparcial y sin capacidad de decisión. Con ello se pretende lograr una renovación profunda que permita superar la confrontación judicial entre los progenitores para avanzar en los intereses necesarios y reales de los menores gracias a los acuerdos entre los progenitores. El origen de este sistema renovador de resolución de conflictos viene dado ante la profunda insatisfacción que el resultado final de los procesos contenciosos de separación o ruptura de parejas, genera no solo en los operadores jurídicos, sino en la sociedad en general. Esa inadecuación entre el conflicto a resolver y el instrumento que se utiliza, se manifiesta de muy diversas maneras, siendo lo más común el agravamiento del conflicto interpersonal entre los adultos, además de la ruptura de las relaciones paterno y materno filiales, provocando un incremento de incumplimientos de sentencias, sobre todo en cuanto a los regímenes de guarda y de visitas y comunicaciones. Además de ser conscientes de que un procedimiento de divorcio mal gestionado a veces tiene el riesgo de engendrar una violencia inesperada contra todos los miembros de la unidad familiar, instalándose a la vez sentimientos de odio, rencor y rechazo, incluso de violencia de género. Por tanto, la finalidad esencial de este tipo de procesos debe ser la pacificación del conflicto familiar que subyace bajo el mismo, ayudando a la redistribución de los nuevos roles dentro de la unidad familiar. Son procesos cuya sentencia debe tener proyección de futuro, resultando por tanto especialmente inadecuado para el reparto de los papeles tradicionales que genera la dinámica del proceso civil contencioso de víctima/culpable, ganador/perdedor y que tiende a poner el acento en criterios de negativización del contrario, pues ello provoca una mayor dificultad para las relaciones personales futuras en todo el ámbito familiar, que habrá que intentar evitar, sobre todo, cuando hay hijos comunes. En este sentido, no hay que olvidar la presencia de menores, incluso de otros familiares, como los abuelos, que en la mayoría de estos litigios, sin ser parte procesal estricta, se ven afectados muy directamente por las secuelas de los mismos, y que suele ser una característica de los procesos de familia que marca notables diferencias con el proceso civil ordinario y que explica una parte considerable de esa insatisfacción apuntada, que intenta evitarse cada vez más con la participación en los procesos de familia de profesionales y estrategias extrajudiciales. Por todo ello, y derivada de la naturaleza de la mediación, surgen a su vez los puntos de encuentro familiar, con igual filosofía de pacificación de disputas. Recursos al servicio de juzgados y otros entes derivantes de protección que tienen por objetivo el dar cumplimiento del derecho de los menores a mantener la relación con ambos padres, u otros familiares, así como estabilizar la nueva situación familiar. Se trata, en suma, de preservar al máximo la independencia del propio menor en el litigio, tratando de posibilitar que viva la experiencia del modo menos traumático posible, evitando una más que probable indefensión y un detrimento del favor filii. Favoreciendo, por tanto, el interés supremo del menor por constituir el criterio rector de toda decisión judicial, evitando que pueda afectarle, en la medida de lo posible, manteniéndole al margen de la controversia de los progenitores.0Doctoral Thesis14452<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de García del Vado, Francisco Rubén" href="/fez/list/author/García del Vado, Francisco Rubén/">García del Vado, Francisco Rubén</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La mediación familiar y el punto de encuentro familiar" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Frgarcia">La mediación familiar y el punto de encuentro familiar</a></i></b> . <span class="citation_date">2015</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Civil</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho CivilGarcía del Vado, Francisco RubénMoretón Sanz, María Fernanda (Directora)Donado Vara, Araceli (Codirectora)tesisuned:Derecho-Frgarciahttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-FrgarciaspaGARCIA_DEL_VADO_FranciscoRuben_Tesis.pdfpresmd_GARCIA_DEL_VADO_FranciscoRuben_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:SetopenaireTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openairehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Licencia de acceso Creative CommonsGarcía del VadoAcceso abierto1.034172016-01-20T00:00:00Z42672016-10-14T01:54:24Z2016-10-14T01:55:10ZLa novacion subjetiva en el arrendamiento de vivienda protegidatesisuned:Derecho-DmonteroEn un contexto como el actual de crisis económica con recuperación en general y en particular en el sector inmobiliario, en el ámbito de la vivienda protegida, en régimen de arrendamiento y en concreto, de Madrid capital, se acomete el estudio de la denominada tradicionalmente novación subjetiva. El principio general de la relatividad de los contratos del art. 1.257 del Código Civil tiene una de sus excepciones en la acción directa del arrendador contra el subarrendatario recogida en los arts. 1.551 y 1.552 del mismo cuerpo legal, por lo que se refiere al uso y conservación de la cosa arrendada, y por lo que se refiere a la reclamación de la renta del subarrendamiento. En dicho ámbito, la Ley 9/2003, de 26 de marzo, del Régimen sancionador en materia de viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid, califica en su art. octavo, de infracción muy grave la cesión del uso de viviendas protegidas. Con todo, determinadas circunstancias desplazan esta apriorística prohibición. A saber: los casos de subrogación legal (si el aspirante forma parte de la unidad familiar), los de pago de renta por tercero (que le pueden convertir en precario), los supuestos de resolución judicial del arrendamiento y no ejecución del lanzamiento, etc. Por otro lado, el Decreto 11/2005, de 27 de enero, por el que se aprobó el Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid, posibilitó legalmente la transmisión de las promociones de viviendas con protección pública para arrendamiento a terceros, así como mantiene el vigente Decreto 74/2009, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid. Estas modificaciones subjetivas de los contratos de arrendamientos, se materializan por vía de hecho, por disposición legal y/o resolución judicial en forma de novaciones subjetivas, en cuanto al arrendador, en la venta de promociones de vivienda social, que realiza la sociedad municipal correspondiente para coadyuvar a sanear sus cuentas. Respecto al arrendatario, en el incremento de los litigios dimanante de procesos de desahucios arrendaticios, que avala el informe del Consejo General del Poder Judicial. Desde el lado pasivo o del arrendatario y, en abstracto, el Código civil regula la figura del cambio del deudor como una de las facetas de la novación. Figura de origen romano que suponía la extinción de la obligación, pero que en el art. 1.203 del mismo aparece como un supuesto de modificación, más que de extinción de obligaciones. Pero también, mutatis mutandis, para el arrendador "subrogando a un tercero en los derechos del acreedor" como, por ejemplo, en la meritada venta de promociones de vivienda social. Más específicamente, la Disposición Adicional Primera de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, remite a las normas particulares de viviendas de protección oficial, entre otros aspectos, respecto del derecho de cesión y subrogación. Todos estos asuntos como, por ejemplo, que las novaciones subjetivas del arrendatario que se dan por vía de hecho no se perpetúen por mor de resolución judicial, forman parte directa o indirectamente, con mayor o menor incidencia, del trabajo diario del doctorando como Abogado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. Fruto de esta experiencia forense, se aborda esta tesis doctoral, con un análisis crítico acompañado de un cuerpo doctrinal y científico sobre los cambios subjetivos en los contratos de arrendamiento, sea desde la perspectiva del arrendador o del arrendatario. El contrato de arrendamiento es un contrato complejo en que ambas partes contractuales asumen una pluralidad de derechos y obligaciones, sin que se pueda decir en exclusiva que el sujeto pasivo es el arrendatario por la circunstancia de estar obligado al pago respectivo del uso de la vivienda habitual que recibe; en su virtud el término de novación subjetiva debe entenderse como cambio de la posición jurídica de las partes0Doctoral Thesis15262<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Montero Ferreira, Daniel" href="/fez/list/author/Montero Ferreira, Daniel/">Montero Ferreira, Daniel</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La novacion subjetiva en el arrendamiento de vivienda protegida" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Dmontero">La novacion subjetiva en el arrendamiento de vivienda protegida</a></i></b> . <span class="citation_date">2016</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Civil</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho CivilMontero Ferreira, DanielMoreton Sanz, Mª Fernanda (Directora)Donado Vara, Araceli (Codirectora)tesisuned:Derecho-Dmonterohttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-DmonterospaMONTERO_FERREIRA_Daniel_Tesis.pdfpresmd_MONTERO_FERREIRA_Daniel_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:SetopenaireTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openairehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Licencia de acceso Creative CommonsMontero FerreiraAcceso abierto1.034172016-02-08T00:00:00Z11042016-12-15T00:44:13Z2019-03-18T19:59:47ZLa observación electoral internacional de las organizaciones intergubernamentales. Su alcance en derecho internacional público y en la generación del derecho a la democraciatesisuned:Derecho-VcpascualEn el capítulo introductorio, la presente tesis doctoral expone algunas de las aportaciones teóricas más importantes del concepto de "democracia". Las misiones de observación electoral más profesionalizadas observan elecciones para verificar si se adecúan a los estándares internacionales para elecciones democráticas. En la segunda parte de la investigación, examinamos de forma extensa las numerosas organizaciones intergubernamentales que desarrollan actividades de monitorización de elecciones. Para ello, en primer término, abordamos el estudio de los estándares internacionales para elecciones democráticas (o de observación electoral) que conforman la base jurídica específica de la operativa y el análisis que llevan a cabo las misiones de observación electoral. A continuación, se define el concepto de "observación electoral" y se describen sus principios básicos con el objeto de destacar que la monitorización de elecciones que no se ajuste a estos principios no debería ser considerada "misión de observación electoral". En esta misma sección, el autor propone una clasificación de las diferentes misiones de monitorización de elecciones al objeto de distinguir su metodología, profesionalización y su finalidad. La tercera parte de la investigación se centra en analizar la contribución que esta actividad de observación electoral internacional desarrollada por las organizaciones intergubernamentales que hemos calificado de "integrales" (la Unión Europea (UE), la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y la Organización de Estados Americanos(OEA)) está realizando a la disciplina iusinternacionalista. Alcanzamos las siguientes conclusiones: 1º. En primer lugar, las Misiones de Observación Electoral Internacional constituyen mecanismos de control del cumplimiento de las normas y estándares internacionales electorales, dado que realizan una labor fundamental de verificación y control sobre el cumplimiento de estas normas y estándares internacionales para elecciones por parte de los Estados observados. 2º. Segundo. Las misiones de observación electoral intergubernamental son un mecanismo de generación del elemento material en la formación de costumbres internacionales electorales. Su acción observadora está contribuyendo a generar el elemento material necesario para la creación consuetudinaria del derecho a la participación política y de un derecho a la democracia, con intensidad y efectividad variables en función de los Estados y los ámbitos regionales. En este sentido, el elemento material de estas costumbres (la práctica reiterada y uniforme) puede tener también como base normas electorales de "soft law" o buenas prácticas electorales. 3º. En tercer lugar, los informes emitidos por las misiones de observación electoral "integral" en relación a los procesos electorales que observan constituyen medios de prueba necesarios para poder determinar si existe una norma consuetudinaria creadora de un derecho a la participación política y/o de un derecho a la democracia. 4º. Cuarto. Las organizaciones internacionales que desarrollan una observación electoral "integral" utilizan los informes de sus misiones de observación sobre el terreno para la adopción de medidas de reacción institucional con objeto de velar y promover la aplicación forzosa de las normas y estándares electorales internacionales En definitiva, como conclusión final de nuestra investigación, afirmamos que en el estado actual del Derecho Internacional Público existe un derecho a la democracia en el ámbito electoral, de origen y formación consuetudinaria; este derecho se está desarrollando en cada espacio regional y en cada Estado de manera variable y a distintas velocidades, en función -entre otras causas- de la voluntad política de los gobiernos de estos países. En el desarrollo de este derecho a la democracia, el papel desempeñado por la observación electoral internacional de las organizaciones intergubernamentales "integrales" resulta trascendental.0Doctoral Thesis6992<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Pascual Planchuelo, Víctor Carlos" href="/fez/list/author/Pascual Planchuelo, Víctor Carlos/">Pascual Planchuelo, Víctor Carlos</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La observación electoral internacional de las organizaciones intergubernamentales. Su alcance en derecho internacional público y en la generación del derecho a la democracia" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Vcpascual">La observación electoral internacional de las organizaciones intergubernamentales. Su alcance en derecho internacional público y en la generación del derecho a la democracia</a></i></b> . <span class="citation_date">2016</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Internacional Público</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Internacional PúblicoPascual Planchuelo, Víctor CarlosCastro-Rial Garrone, Fanny (Directora)Trillo de Martín-Pinillos, Eduardotesisuned:Derecho-Vcpascualhttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-VcpascualspaPASCUAL_PLANCHUELO_VictorCarlos_Tesis.pdfpresmd_PASCUAL_PLANCHUELO_VictorCarlos_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:Setopenairebibliuned:DptoDIP-FDER-TesisTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openaireDepartamento de Derecho Internacional Público (UNED). Tesishttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsPascual PlanchueloAcceso abierto1.034172016-01-29T00:00:00Z32262016-11-07T22:09:51Z2016-11-07T22:09:51ZLa omisión y su regulación en el código penal españoltesisuned:Derecho-EgarciaEl presente trabajo pretende aportar una visión global de la omisión en el vigente Código Penal español, para lo cual se utiliza el método deductivo a partir de un concepto ontológico de la omisión, entendida como modalidad de la conducta humana consistente en la no realización de una acción finalista con trascendencia exterior al propio sujeto, lo que implica no solo inactividad, sino que también se puede manifestar en una actuación diferente de la precisa; en ella la voluntad no es un requisito necesario, si bien estará presente la mayoría de las veces; por otra parte, el sujeto ha de tener capacidad potencial de acción; la percepción de la omisión por las demás personas está relacionada con su modo de pensar y de sentir, por lo que cabe calificarla de subjetiva; asimismo, aunque entre omisión y resultado no existe una causalidad físico-natural, es posible relacionar ambos conceptos de forma ficticia a través de la lógica (causalidad hipotética) e incluso, en determinados supuestos, se puede afirmar que tal modalidad de conducta es origen de un resultado (causalidad psíquica), configurando en este caso una causalidad real, pues tiene existencia verdadera y efectiva, a la par que subjetiva, dado que guarda relación con el modo de pensar y de sentir. La omisión se verifica por la frustración de la expectativa que tienen otras personas de que el sujeto realice la acción finalista (conducta esperada). Tal expectativa no requiere normas de ningún tipo, sino que se conforma de un modo lógico, tomando en consideración la previsibilidad de la conducta humana, según los principios y valores comunes de las personas situadas en un ámbito sociocultural concreto; tampoco es un requisito de la omisión, pues esta ya ha tenido lugar. Ahora bien, cuando el legislador transforma normativamente la conducta esperada en un deber la traslada al plano jurídico y nos encontramos ante la omisión con relevancia jurídico-penal: la no realización de una acción finalista necesaria ex ante para la protección de determinados bienes jurídicos, por quien tiene capacidad para ello en la situación concreta, y que constituye un deber de actuación impuesto por la norma penal. Los destinatarios del deber jurídico impuesto por el legislador pueden ser cualquier persona, en razón de la solidaridad, o algunas concretas, denominadas garantes. Llegados a este punto, surge un aspecto que también se trata en este estudio: cómo se adquiere la posición de garante de un determinado bien jurídico y qué obligaciones conlleva tal condición. El siguiente paso es establecer una clasificación de los delitos de omisión recurriendo a unos criterios que reflejen sus características principales y eviten errores de significado: el teórico-normativo, el del círculo de sujetos, el causal y el formal. Como consecuencia de su aplicación, se distinguen las categorías siguientes: de omisión pura (en sus modalidades general y de garante) y de omisión y resultado (en sus variantes causal, no causal expresa, y no causal equiparable). Realizada dicha clasificación, se procede a estudiar los delitos ubicados en cada una de las citadas categorías. En un estadio posterior, se aborda un aspecto importante: conocer la trascendencia de la omisión en el actual Código Penal español; para ello, se realiza un análisis estadístico de los tipos incluidos en el mismo, que nos permite deducir, entre otros aspectos, una mayor incidencia de las acciones (83%) que de las omisiones (17%); así como, dentro de estas últimas, los porcentajes correspondientes a cada una de las cinco clases de delitos de omisión: delitos de omisión no causal equiparable (51%), delitos de omisión pura de garante (21%), delitos de omisión no causal expresa (19%), delitos de omisión causal (5%) y delitos de omisión pura general (4%). Por último, se exponen las conclusiones del estudio realizado.0Doctoral Thesis6492<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de García Navarro, Esteban" href="/fez/list/author/García Navarro, Esteban/">García Navarro, Esteban</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La omisión y su regulación en el código penal español" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Egarcia">La omisión y su regulación en el código penal español</a></i></b> . <span class="citation_date">2016</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educacion a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Penal y Criminología</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educacion a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Penal y CriminologíaGarcía Navarro, EstebanLacruz López, Juan Manueltesisuned:Derecho-Egarciahttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-EgarciaspaGARCIA_NAVARRO_Esteban_Tesis.pdfpresmd_GARCIA_NAVARRO_Esteban_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:SetopenaireTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openairehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsGarcía NavarroAcceso abierto1.034172014-06-26T00:00:00Z27882014-11-21T20:38:10ZLa participación ciudadana en la República de Colombia : el Cabildo Abiertotesisuned:Derecho-AmalvaradoEl tema de esta Tesis sobre participación ciudadana en la República de Colombia, concretamente el mecanismo de .participación el Cabildo Abierto, reconocido en la Constitución Política de Colombia de •1991 la cual tiene un gran sentido democrático, y posteriormente desarrollado en la Ley 134 de 1994reguhÍdora de los mecanismos de participación, (arts.9, 81 y siguientes) se basa en la unión y participación de un grupo de. ciudadanos que de manera
organizada Soliciten la realización de un Cabildo Abierto a uno de los diferentes entes territoriales con esta competencia , los concejos municipales o distritales o las juntas administradoras locales, los cuales dentro de su periodo deben realizar al menos dos sesiones a esta petición de Cabildo Abierto que hacen los ciudadanos, para sean escuchadas sus inquietudes y problemas que son de interés para la comunidad que lo solicita y puedan ser-debatidas.
La Constitución Política de Colombia de 1991, dio un paso más para la participación de los ciudadanos en la vida política; esta se dio por hi necesidad del pueblo, permitiendo un acercamiento entre ciudadanos:-Estado,- ya que les proporciona mecanismos con los cuales poder optar a una mayor participación, y poder intervenir en las decisiones que los afecten, para la resolución de- conflictos entre Estado y sociedad, en las decisiones políticas del país,
combatiendo así el poco sentido de pertenencia de los ciudadanos y por lo tanto profundizando en, el proceso democrático en Colombia,•- los constituyentes hicieron de la participación un punto primordial, que debía ser avalado-_ por el Estado~ por lo tanto se creó la Ley 134,de 1994 "Ley de participación ciudadana" reguladora de estos mecanismos
Esta figura de Cabildo a lo largo de la historia se ha ido, transformando, inicialmente fue una institución de representación, que dio paso al origen de las
revueltas que culminaron en la independencia;' sobresaliendo la unión del pueblo, que fue lo que a la postre produjo (la unión por intereses comunes) que se
diera el Cabildo Abierto, por lo tanto siempre ha tenido caracteres democráticos (hoy en día la unión de parte de los ciudadanos es uno de los requisitos para
poder realizar un Cabildo Abierto)
Con esta investigación dividida en cuatro capítulos, el primero dedicado a la parte histórica, comenzando por el origen del Cabildo; la gestación de este en España y posteriormente en América, el segundo capítulo trata sobre la Democracia Participativa, exponiendo unos apartes sobre el origen de la misma, para
luego entrar a hablar de esta en Colombia, su concepto y sus características.,- el tercer capítulo lo dedicamos al Cabildo Abierto, hablamos de su
transformación de institución a mecanismo de. participación, damos su concepto actual, luego definimos, y especificamos sus. fundamentos tanto
democráticos, como jurídicos, en el cuarto y último capítulo' entramos al análisis de las actas de ios Cabildos Abiertos realizados por el Concejo de Bogotá en
el periodo de estudio, primero las nombramos por número de actas,• especificamos, el tema, el sector y los promotores de la mismas, luego pasamos a revisar
los requisitos exigidos para llevar a cabo un Cabildo Abierto, contenidos en la Ley' 134 de 1994 y a la par exponiendo diferentes apartes de las actas en las
cuales vemos la realidad •de un Cabildo .Abierto, los pros y los contras con los que se encuentran los ciudadanos a la hora de querer iniciarlo. y en el desarrollo
del mismo. Este capítulo nos suscita interrogantes a la hora de examinar la ley, nos surgen propuestas de mejora para este valioso mecanismo.
Después de destacar la importancia que le dio la actual Constitución Colombiana a la participación ciudadana y examinar a fondo el Cabildo Abierto, es importante saber que podría llegar' a tener gran importancia, pero aún falta mucho por avanzar tanto en su desarrollo normativo, como en el afianzamiento de
este entre los ciudadanos, para que llegue a ser verdaderamente efectivo entre la población.0Doctoral Thesis8322<a class="citation_author_name" title="Browse by Author Name for Alvarado Beltrán, Ángela María" href="/fez/list/author/Alvarado Beltrán, Ángela María/">Alvarado Beltrán, Ángela María</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click to view : La participación ciudadana en la República de Colombia : el Cabildo Abierto" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Amalvarado">La participación ciudadana en la República de Colombia : el Cabildo Abierto</a></i></b> . <span class="citation_date">2014</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Político.</span>RecordDoctoral ThesisPublishedhttp://udcdata.info/021523DerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Político.Alvarado Beltrán, Ángela MaríaNuñez Rivero, José María Cayetano (Director de Tesis)Núñez Martínez, María Acracia, Jesús Ángel (Codirectora de Tesis)http://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-Amalvaradotesisuned:Derecho-AmalvaradoesDocumento.pdfbibliuned:Setthesistesisuned:Derechobibliuned:Setopenairebibliuned:SetarticuloSet de Tesis Doctorales de la UNEDTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de openaireSet de artículoAlvarado BeltránAcceso abierto1.034172016-01-13T00:00:00Z16302016-09-19T21:43:25Z2020-01-28T23:27:09ZLa participación y grados de ejecución en el delito de tráfico de drogas (Resumen)tesisuned:Derecho-MsfrieyroLa tesis consta de cinco capítulos. En el primer capítulo se hace una referencia histórica a la regulación legal del tráfico de drogas; en el capítulo segundo se analiza, desde una perspectiva crítica, la afectación de los principios de legalidad y seguridad jurídica y de otros principios de derecho penal en la configuración actual del delito de tráfico de drogas; el capítulo tercero se dedica a analizar el tipo básico del delito de tráfico de drogas; en el capítulo cuarto se trata de la autoría y otras formas de participación en el tráfico de drogas; finalmente el capítulo quinto está dedicado a la tentativa. La formulación del art. 368 CP es excesivamente genérica y difusa y carece de la precisión que requiere la idea de seguridad jurídica y el principio de legalidad, y dentro de éste, el mandato de determinación o taxatividad. La indeterminación de la conducta típica provoca dificultades de delimitación de los supuestos prohibidos y ha permitido a la jurisprudencia incluir en la misma una gran cantidad de supuestos. La jurisprudencia no ha considerado típicos el autoconsumo, el consumo compartido y los supuestos de donación a familiares adictos. Sería conveniente redactar en forma concreta y precisa la conducta, determinando de forma taxativa los supuestos atípicos, lo que contribuiría a reducir la carga de trabajo de la Administración de Justicia y favorecería la igualdad en la aplicación de la ley. A falta de ello, se debe hacer una interpretación flexible de los requisitos que la jurisprudencia viene exigiendo para la atipicidad. De los arts. 28 y 29 CP se deriva que nuestro sistema penal acoge un sistema diferenciador entre autoría y participación, al regularse separadamente los supuestos de autoría de la figura de la complicidad. Se debe defender, en mi opinión, un concepto restrictivo de autor, en la medida en que no todo el que interpone una condición causal del hecho es autor. La defensa de un concepto unitario o extensivo de autor implica desconocer el hecho de que, en la realidad, existen distintas formas de intervención en el delito, que merecen una diferente calificación jurídica, con independencia de que el legislador, en algunos casos, inductor y cooperador necesario, por la gravedad de la conducta de participación, haya decidido equiparar la pena del autor a la del partícipe. Un sistema diferenciador entre autoría y participación, permite una más exacta valoración de la capacidad de la conducta para la lesión del bien jurídico protegido. El art. 368 CP es un precepto inspirado en una concepción unitaria o extensiva, que eleva a la categoría de autoría conductas que, en rigor, constituirían participación. Los inconvenientes derivados del mantenimiento de un concepto extensivo de autor han llevado a la admisión excepcional por la jurisprudencia de supuestos de complicidad, en casos de contribución de segundo orden encuadrados en la llamada doctrina del favorecimiento del favorecedor. Según la jurisprudencia, la aplicación de la complicidad permite una más proporcionada individualización de las responsabilidades penales derivadas del delito de tráfico de drogas. No están claros en la jurisprudencia los supuestos que merecen la calificación de autoría, cooperación necesaria o complicidad. En materia de tráfico de drogas se plantea también la problemática propia de las conductas neutrales, que se debe resolver, en mi opinión, mediante una combinación de criterios objetivos y subjetivos. El delito de tráfico de drogas se configura como un delito de mera actividad, de peligro abstracto y de consumación anticipada, lo que junto a la amplitud de la descripción de la conducta típica, dificulta enormemente, según la doctrina y la jurisprudencia, la apreciación de formas imperfectas de ejecución. La jurisprudencia ha admitido la existencia de tentativa en algunos casos de cultivo y de envío de droga desde el extranjero, con determinados requisitos.0Doctoral Thesis14462<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Frieyro Elícegui, María Sofía" href="/fez/list/author/Frieyro Elícegui, María Sofía/">Frieyro Elícegui, María Sofía</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La participación y grados de ejecución en el delito de tráfico de drogas (Resumen)" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Msfrieyro">La participación y grados de ejecución en el delito de tráfico de drogas (Resumen)</a></i></b> . <span class="citation_date">2016</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Penal y Criminología</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Penal y CriminologíaFrieyro Elícegui, María SofíaSerrano Tárraga, María Dolorestesisuned:Derecho-Msfrieyrohttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-MsfrieyrospaFRIEYRO_ELICEGUI_Sofia_ResumenTesis.pdfpresmd_FRIEYRO_ELICEGUI_Sofia_ResumenTesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:SetopenaireTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openairehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsFrieyro ElíceguiAcceso cerrado1.034172013-03-12T00:00:00Z85112013-07-04T17:48:36ZLa policía judicial en la obtención de inteligencia sobre comunicaciones electrónicas para el proceso penaltesisuned:Derecho-Lmvalles0Doctoral Thesis19332<a class="citation_author_name" title="Browse by Author Name for Vallés Causada, Luis Manuel" href="/fez/list/author/Vallés Causada, Luis Manuel/">Vallés Causada, Luis Manuel</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click to view : La policía judicial en la obtención de inteligencia sobre comunicaciones electrónicas para el proceso penal" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Lmvalles">La policía judicial en la obtención de inteligencia sobre comunicaciones electrónicas para el proceso penal</a></i></b> . <span class="citation_date">2013</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Procesal</span>RecordDoctoral ThesisPublishedhttp://udcdata.info/021523DerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho ProcesalVallés Causada, Luis ManuelDíaz Martínez, Manuel (Director de Tesis)tesisuned:Derecho-Lmvalleshttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-LmvallesspaDocumento.pdftesisuned:Derechobibliuned:Setopenairebibliuned:SetthesisTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de openaireSet de Tesis Doctorales de la UNEDVallés CausadaAcceso abierto1.034172016-01-19T00:00:00Z11902016-09-30T18:12:02Z2016-09-30T18:12:02ZLa polis imposible: clasicismo y modernidad en el pensamiento político-jurídico de Hannah Arendttesisuned:Derecho-RaliagaEsta tesis doctoral es el resultado de una investigación sobre el pensamiento filosófico-político de Hannah Arendt mediante una lectura hermenéutica de sus principales textos. El objetivo de este trabajo es demostrar la (im)posibilidad de la polis en el contexto de la modernidad, señalando el conflicto entre de "la vida polis y el filósofo", entre "el tiempo de la política y la vida del espíritu", así como la tensión existente entre praxis y poíesis, entre clasicismo y modernidad a través de un análisis de las categorías filosófico-políticas presentes en el pensamiento arendtiano. Todo el pensar arendtiano está recorrido por una estructura trinitaria que constituye el hilo conductor de toda su filosofía política: pasado, presente y futuro, perdón, promesa y acción como forma de vindicar el presente, labor, trabajo y acción, privado, público y social, pensamiento, voluntad y juicio. Todo preguntar arendtiano sobre la historicidad de la analítica político-existencial sólo es posible desde una fenomenología de la temporalidad. La tesis estudia cinco núcleos temáticos: fenomenología y hermenéutica, totalitarismo y filosofía, analítica político-existencial de la condición humana, temporalidad y política, y por último, pensamiento, voluntad y juicio.0Doctoral Thesis15312<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Aliaga Martínez, Ricardo" href="/fez/list/author/Aliaga Martínez, Ricardo/">Aliaga Martínez, Ricardo</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La polis imposible: clasicismo y modernidad en el pensamiento político-jurídico de Hannah Arendt" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Raliaga">La polis imposible: clasicismo y modernidad en el pensamiento político-jurídico de Hannah Arendt</a></i></b> . <span class="citation_date">2016</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Filosofía Jurídica</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Filosofía JurídicaAliaga Martínez, RicardoGarcía Utrera, Juan Carlostesisuned:Derecho-Raliagahttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-RaliagaspaALIAGA_MARTINEZ_Ricardo_Tesis.pdfpresmd_ALIAGA_MARTINEZ_Ricardo_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:SetopenaireTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openairehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsAliaga MartínezAcceso abierto1.034172016-02-10T00:00:00Z4152016-12-16T19:57:12Z2016-12-16T19:57:12ZLa positivización constitucional de los derechos historicos: mecanismo habilitante de empoderamiento del autogobierno en el País Vascotesisuned:Derecho-SpenaEl propósito primordial del presente trabajo, ha sido poner en valor de manera inequívoca que el reconocimiento de los derechos históricos en la Carta Magna, mediante su inserción en la Disposición Adicional Primera, representa la autentica pieza angular del régimen constitucional español, respecto del autogobierno en el País Vasco y que se edifica sobre supraprincipios jurídicos, mediante la configuración de una estructura unitaria de Estado. Además incorpora la perspectiva del reconocimiento de las entidades territoriales a constituirse en Comunidades Autónomas con capacidad de autogobierno. En consecuencia, ambos mecanismos posibilitan el soporte formal facilitador de la articulación del estado plurinacional, en el que se establece una diferenciación de los territorios, desde el principio de solidaridad interregional. Entre otros avances atribuibles a nuestro texto constitucional, también podemos destacar su significación como acto relevante de innovación normativa, como un autentico emblema de política integradora, ya que mediante el reconocimiento constitucional de los derechos históricos, ha incorporado un cauce para expresar los diferentes sentimientos de una comunidad plural y heterogénea, como la más sublime manifestación de soberanía democrática y contribución inequívoca en la formación de la conciencia social colectiva. Por tanto, el reconocimiento con rango constitucional del régimen foral, como símbolo de aceptación de la existencia de un derecho de identidad singular y el ejercicio de un determinado nivel de autogobierno en un momento histórico, han posibilitado y viabilizado la consolidación de los presupuestos básicos para conferir posteriormente reconocimiento y amparo a la autonomía política de los territorios forales. A modo de epilogo, señalaremos que el sistema diseñado constitucionalmente, representa una fórmula democratizadora del ejercicio del poder político en busca de una identidad propia, desde una visión plural y no uniformizadora de los integrantes (personas y territorios), incorporando al modelo, instrumentos participativos de empoderamiento mediante la distribución territorial del poder, en el que el aparato del Estado reconoce y garantiza los intereses regionales y se produce simultáneamente una descongestión de los tradicionales centros de decisión política centralista, posibilitando de una manera más adecuada y por medio de las instituciones propias de los territorios, el ejercicio del autogobierno de sus habitantes conforme a sus intereses singulares y particulares.0Doctoral Thesis6122<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Peña García, Santiago" href="/fez/list/author/Peña García, Santiago/">Peña García, Santiago</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La positivización constitucional de los derechos historicos: mecanismo habilitante de empoderamiento del autogobierno en el País Vasco" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Spena">La positivización constitucional de los derechos historicos: mecanismo habilitante de empoderamiento del autogobierno en el País Vasco</a></i></b> . <span class="citation_date">2016</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educacion a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Político</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educacion a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho PolíticoPeña García, SantiagoNúñez Rivero, José María Cayetanotesisuned:Derecho-Spenahttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-SpenaspaPENA_GARCIA_Santiago_Tesis.pdfpresmd_PENA_GARCIA_Santiago_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:SetopenaireTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openairehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsPeña GarcíaAcceso abierto1.034172013-06-20T00:00:00Z387682013-07-02T09:38:43Z2020-07-14T19:01:40ZLa pretensión de la ejecución hipotecariatesisuned:Derecho-Scallejo0Doctoral Thesis9542<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Callejo Carrión, Soraya" href="/fez/list/author/Callejo Carrión, Soraya/">Callejo Carrión, Soraya</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La pretensión de la ejecución hipotecaria" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Scallejo">La pretensión de la ejecución hipotecaria</a></i></b> . <span class="citation_date">2013</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Procesal</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho ProcesalCallejo Carrión, SorayaMira Ros, Corazón (Directora de Tesis)tesisuned:Derecho-Scallejohttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-ScallejospaDocumento.pdfbibliuned:Setthesistesisuned:Derechobibliuned:SetopenaireSet de Tesis Doctorales de la UNEDTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de openairehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia Creative CommonsCallejo CarriónAcceso abierto1.034172015-12-18T00:00:00Z105672016-08-26T18:29:32Z2016-08-26T18:29:32ZLa prevención situacional del delitotesisuned:Derecho-FalvarezEn este trabajo se aborda desde un punto de vista jurídico y en especial criminológico la prevención situacional de la delincuencia. Se comienza con un acercamiento a modo de marco general de referencia a los ordenamientos constitucionales de nuestro entorno en cuanto a prevención de la delincuencia. Posteriormente se estudian los conceptos de prevención y delincuencia que distintos tratadistas han ido elaborando a lo largo de la historia de la Criminología, se reflexiona sobre el futuro delincuente. A continuación ya se profundiza en el fundamento, evolución, técnicas, hábitos, y como no críticas (tanto el desplazamiento, como las de carácter ético y moral) de la prevención situacional en sí. Sin olvidar conceptos como la difusión de beneficios. Dentro de este apartado se estudia la fuerte conexión con la teoría de las actividades rutinarias Al final de las tablas de técnicas se observan algunas medidas tomadas en municipios españoles referentes a unas prácticas similares. En el capítulo tercero se desarrolla la teoría de la elección racional como complemento de la teoría en estudio, se utiliza la obra de Elster para acercarnos a conceptos como racionalidad perfecta, imperfecta y problemática e incluso sus posibles fallos. Se busca adentrarse en el mundo de la toma de decisiones y trasladarlo al mundo del delincuente. Se pasará a partir del capítulo cuarto a mostrar los objetivos e hipótesis de la parte empírica de esta investigación, siendo la vigilancia específica la piedra angular sobre la que descansa el proyecto. Se observa la interacción que se produce entre una Policía de Barrio de nueva creación y con unos cometidos muy concretos con los vecinos aquejados de un grave problema de droga. Se presta atención a la relación que se crea entre los vecinos y la policía en los distintos barrios. Se estudia la relación entre la mejora de la seguridad y la presencia policial. Se explica en el capítulo quinto la metodología de la investigación, la obtención de datos, las entrevistas, el uso de las tablas de contingencia. Se presentan las tablas de distribución de frecuencias y porcentajes relativos a cada barrio y su relación con los vecinos. Las frecuencias observadas en el cruce de esa relación, los porcentajes marginales, el cálculo de la diferencia de proporciones, se utiliza el programa DYANE 4 y el cálculo manual y se coteja con el vassarstats.net. Los hallazgos ponen de manifiesto la importancia de la vigilancia policial en áreas reducidas.0Doctoral Thesis17592<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Álvarez Álvarez, Francisco" href="/fez/list/author/Álvarez Álvarez, Francisco/">Álvarez Álvarez, Francisco</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La prevención situacional del delito" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Falvarez">La prevención situacional del delito</a></i></b> . <span class="citation_date">2015</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educacion a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Penal y Criminología</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educacion a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Penal y CriminologíaÁlvarez Álvarez, FranciscoSerrano Maíllo, Alfonsotesisuned:Derecho-Falvarezhttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-FalvarezspaALVAREZ_ALVAREZ_Francisco_Tesis.pdfpresmd_ALVAREZ_ALVAREZ_Francisco_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:SetopenaireTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openairehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsÁlvarez ÁlvarezAcceso abierto1.034172015-05-12T00:00:00Z74352016-03-02T21:35:58Z2016-03-02T21:35:58ZLa reintegración en la Ley Concursal y el régimen especial previsto en la Disposición Adicional Segunda para las operaciones financierastesisuned:Derecho-SiglesiasLa tesis tiene por objeto el estudio de las excepciones al régimen general rescisorio previstas en la Disposición Adicional Segunda de la Ley Concursal para ciertas operaciones financieras: (i) la constitución de garantías hipotecarias a favor de entidades de crédito, (ii) los acuerdos de garantía financiera y de compensación contractual y (iii) las cesiones de créditos ligadas a operaciones de factoring. Dichas especialidades han planteado un problema de conflicto entre el principio de seguridad jurídica y el de mantenimiento del patrimonio del deudor, principal garantía de cobro para los acreedores. Con la intención de dar solución a este problema, la tesis, tras realizar un análisis crítico de la legislación, la doctrina y la jurisprudencia, aporta unas propuestas de “lege ferenda” orientadas al logro de una mejor integración de las citadas especialidades con el actual sistema rescisorio previsto en la Ley Concursal, buscando una conciliación de aquellos dos principios. 1. La Ley 2/1981, de Regulación del Mercado Hipotecario, para dar fluidez a las operaciones de titulización hipotecaria, reconoció en su artículo 10 un régimen especial para las hipotecas inscritas a favor de entidades de crédito, en virtud del cual dichas hipotecas sólo podrán ser impugnadas por la administración concursal, que tendrá que demostrar la existencia de fraude en su constitución. Esta exigencia supone una excepción al espíritu de la Ley Concursal que puede desembocar en dificultades probatorias que se traducen en un privilegio para las entidades de crédito. Con el régimen de acciones de reintegración regulado en la Ley Concursal deja de estar justificado el privilegio, por lo que la tesis propone la supresión de la referencia al artículo 10 en la Disposición Adicional Segunda, y en coherencia con lo anterior, la eliminación del artículo 10 de la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario. 2. El Real Decreto Ley 5/2005 reconoce un régimen especial en caso de concurso para los acuerdos de garantía financiera y de compensación contractual. Pero lo extiende a buena parte de las operaciones minoristas, lo que excede de su objetivo de garantizar unos mercados mayoristas eficientes y competitivos. La tesis propone la modificación del artículo 6.4 del Real Decreto Ley 5/2005, de modo que matizando la definición de “obligación financiera principal” se excluirían del ámbito de la norma las operaciones minoristas. Por otra parte, el Real Decreto Ley legitima solamente a los administradores concursales para el ejercicio de las acciones rescisorias, quienes deberán probar perjuicio en la contratación o fraude de acreedores, según se trate de un acuerdo de compensación contractual o de uno de garantía financiera. La tesis propone la revisión de los artículos 15.5 y 16.3 del Real Decreto Ley, de forma que se reconozca la legitimación activa de los acreedores y se declaren aplicables las acciones de reintegración del artículo 71 de la Ley 22/2003, con la única salvedad de exigir la demostración de perjuicio patrimonial, con el objeto de excluir el sistema de presunciones, incompatible con las exigencias del Derecho Comunitario. 3. Finalmente, la Ley 1/1999, Reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y de sus Sociedades Gestoras, reconoce un régimen especial en materia de reintegración para las cesiones de créditos ligadas a operaciones de factoring. En su virtud, los pagos realizados por el deudor cedido concursado al cesionario no serán rescindibles salvo que se evidencie la realización de pagos de vencimiento posterior a la fecha del concurso o que el cedente o cesionario conocían el estado de insolvencia del deudor. Esta excepción al régimen general rescisorio representa una prerrogativa a favor de las entidades de crédito y los fondos de titulización de dudosa justificación en el nuevo marco concursal, por lo que la tesis propone derogar la Disposición Adicional Tercera de la Ley 1/1999, de modo que resulte aplicable el artículo 71 de la Ley Concursal.0Doctoral Thesis5882<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Iglesias Escudero, Santiago" href="/fez/list/author/Iglesias Escudero, Santiago/">Iglesias Escudero, Santiago</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La reintegración en la Ley Concursal y el régimen especial previsto en la Disposición Adicional Segunda para las operaciones financieras" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Siglesias">La reintegración en la Ley Concursal y el régimen especial previsto en la Disposición Adicional Segunda para las operaciones financieras</a></i></b> . <span class="citation_date">2015</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Procesal</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho ProcesalIglesias Escudero, SantiagoDíaz Martínez, Manueltesisuned:Derecho-Siglesiashttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-SiglesiasspaIGLESIAS_ESCUDERO_Santiago_Tesis.pdfpresmd_IGLESIAS_ESCUDERO_Santiago_Tesis.xmlbibliuned:Setthesistesisuned:Derechobibliuned:SetopenaireSet de Tesis Doctorales de la UNEDTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de openairehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsIglesias EscuderoAcceso abierto1.034172016-01-13T00:00:00Z22772016-08-29T19:22:51Z2016-08-29T19:22:51ZLa responsabilidad civil del médico anestesistatesisuned:Derecho-AserranoEn las últimas décadas hemos asistido a un profundo desarrollo cuantitativo y cualitativo en la actuación profesional del anestesista en España y en todos los países de nuestro entorno cultural. De actuación de este profesional se deriva una importante responsabilidad ante la eventual producción de un accidente anestésico, configurándose una especialidad médica autónoma con un conjunto de conocimientos científicos y de técnicas propias. En el presente trabajo hemos intentado arrojar luz sobre el alcance legal de las operaciones llevadas a cabo el profesional de anestesiología en el ejercicio de su profesión, cuya actividad se encuentra necesariamente conectada a la del resto del equipo médico que interviene en una operación. Resulta paradójico que una especialidad que no tiene por objeto la curación del paciente, ha sido esencial para el avance de otras especialidad médica: la cirugía. Sin embargo, una y otra especialidad, aún presentando esta complementariedad, tienen por objeto finalidades bien distintas. Mientras que la técnica quirúrgica tiende a procurar la curación del paciente, o producir un resultado beneficioso para su salud, la anestesia no produce un resultado curativo per se, sino que facilita la intervención quirúrgica (y con ello, indirectamente, las posibilidades de éxito) a través de la sedación del enfermo, evitándole padecimientos. La naturaleza de ambas prestaciones, como tendremos ocasión de analizar, es esencialmente diferente, y por tanto precisan de análisis jurídicos independientes. Como consecuencia de lo anterior, la anestesiología goza de una ‹lex artis ad hoc›, con unas exigencias y comportamientos propios que se ajustan a esta especialidad y difieren de las deben esperarse de un cirujano en el ejercicio de su actividad. Estas comienzan con el consentimiento informado y la obligación de informar, dado que en la fase de pre-anestesia la información puede tener una gran trascendencia de la toma de decisiones del paciente. En el presente trabajo hemos querido abordar el estudio de la responsabilidad civil a la luz de la jurisprudencia emanada de los tribunales civiles y contencioso-administrativos principalmente, a efectos de dar una visión más amplia de la responsabilidad del médico-anestesista, en lo concerniente a la naturaleza de la obligación, consentimiento informado, funciones, etc. Para entender la responsabilidad del anestesista, hemos considerado ineludible hacer un análisis de la naturaleza jurídica de obligación de dicho profesional. Hemos intentado determinar, a la luz de la doctrina tanto patria como foránea y de jurisprudencia más reciente, la obligación que el médico anestesista contrae con el paciente. El resultado de estas consideraciones, como veremos, será que el médico-anestesista no puede garantizar el resultado apetecido. Consecuencia lógica de esta afirmación, es que también resulta ineludible el análisis de la compleja relación contractual entre el anestesista y el paciente. La relación contractual médico-paciente ha sido una cuestión analizada y debatida profusamente por la doctrina científica. Nuestro CC no regula de forma específica el contrato de servicios médicos, pero cabe la posibilidad de recurrir a contratos atípicos para encuadrar la relación contractual médico-paciente. Teniendo en cuenta que la obligación que asume el anestesista es, generalmente, de medios, defendemos que el contrato más acorde resulta ser el de arrendamiento de servicios. En el tercer capítulo, se analizan y desarrollan los elementos que integran la responsabilidad civil en el ejercicio de la anestesia. La conclusión alcanzada nos conduce a establecer un sistema subjetivo de culpa y por consiguiente se descarta en la actividad del anestesista la aplicación de un sistema objetivo de responsabilidad. Finalmente en el último capítulo hemos estudiado la responsabilidad derivada del trabajo en equipo, puesto que el desempeño de la actividad profesional del anestesista se realiza en el seno de un equipo.0Doctoral Thesis9882<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Serrano Gil, Alfonso" href="/fez/list/author/Serrano Gil, Alfonso/">Serrano Gil, Alfonso</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La responsabilidad civil del médico anestesista" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Aserrano">La responsabilidad civil del médico anestesista</a></i></b> . <span class="citation_date">2016</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Civil</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho CivilSerrano Gil, AlfonsoTejedor Muñoz, Lourdes (Directora)Ruíz Jimenez, Juana (Codirectora)tesisuned:Derecho-Aserranohttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-AserranospaSERRANO_GIL_Alfonso_Tesis.pdfpresmd_SERRANO_GIL_Alfonso_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:SetopenaireTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openairehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Licencia de acceso Creative CommonsSerrano GilAcceso abierto1.034172016-01-15T00:00:00Z40172016-09-27T17:57:47Z2016-09-27T17:59:06ZLa responsabilidad civil en el ámbito de la cirugía estéticatesisuned:Derecho-VarbesuLa presente tesis doctoral tiene por objeto proporcionar un fundamento jurídico sobre la responsabilidad civil en el ámbito de la cirugía estética, que dé respuesta a los diversos y contradictorios criterios seguidos por la Jurisprudencia, desde que la STS, Sala 1ª, de 25 de abril de 1994, introdujo el resultado en la calificación de la naturaleza jurídica de la obligación del médico en aquellas especialidades de tipo voluntario, es decir, innecesarias terapéuticamente, entre las que se encuentra la cirugía estética. Este fundamento, carece de una estructura jurídica correcta, por cuanto atribuye a la obligación del médico una naturaleza mixta entre los medios y el resultado, añadiendo la superior importancia de la información previa al consentimiento, pero sin especificar claramente qué actos comprensivos del acto médico global, pueden ser calificados como de medios y cuáles como de resultado, al objeto de poder determinar un posible incumplimiento, y la consiguiente responsabilidad. En el primer capítulo, se analiza de forma exhaustiva la calificación de la naturaleza jurídica de la obligación del cirujano estético desde un prisma histórico-jurídico, así como los criterios de distinción entre las obligaciones de medios y de resultado, y su adecuación a la obligación del cirujano estético. Las consideraciones anteriores, redundan en el encuadre contractual entre cirujano estético y cliente, objeto del segundo capítulo, así como en los criterios configuradores de la responsabilidad civil en esta especialidad, que son analizados en el capítulo tercero. En este sentido, se contrapone la aplicación de un régimen de responsabilidad subjetivo, frente a un régimen cuasiobjetivo, o por riesgo, mediante la aplicación de presunciones de culpa, como la doctrina de la facilidad o disponibilidad probatorias, la del daño desproporcionado o la de la pérdida de oportunidad, que en el ámbito específico objeto de este estudio, adquiere matices propios totalmente diferenciados de su aplicación al ámbito de la responsabilidad en especialidades de tipo curativo. Finalmente, se profundiza en la figura de la información previa y el consentimiento informado, que ocupa el cuarto capítulo, al tratarse del marco diferencial entre la medicina voluntaria y la curativa, por ser criterio jurisprudencial unánime, que en el ámbito de la medicina voluntaria, el deber del médico de información previa, se intensifica, extendiéndose, junto a la información preceptuada en los artículos 4 y 10 de la Ley 41/2002, a todos los riesgos que conozca la ciencia médica en dicho momento, así como a las posibilidades de no obtener el resultado que se pretende. Fruto de estas consideraciones, se analizan ciertas cuestiones que han afectado de forma especial a nuestro ámbito de estudio, como la influencia de la publicidad en el consentimiento del cliente de cirugía estética, o el régimen jurídico otorgado al consentimiento por representación del menor maduro. Del análisis contenido en la tesis, se concluye con que la naturaleza jurídica de la obligación del cirujano estético es de medios compuesta de obligaciones parciales de resultado, constituyendo una de éstas últimas, la del deber intensificado del médico de proporcionar la información previa al consentimiento del cliente, a través de cuyo incumplimiento, puede desplazarse el riesgo del fracaso de la intervención quirúrgica hacia aquél, situándonos ante una responsabilidad de tipo cuasi-objetivo, que se observa fundamentalmente en la inadecuación causal entre el incumplimiento del deber de información por el cirujano y los daños consistentes en las lesiones derivadas de un riesgo inherente a la intervención que no ha sido previamente informado, en lugar de la pérdida de oportunidad, donde no obstante, subyace la culpa, pues partimos del incumplimiento de un deber integrante de la lex artis ad hoc.0Doctoral Thesis10622<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Arbesú González, Vanesa" href="/fez/list/author/Arbesú González, Vanesa/">Arbesú González, Vanesa</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La responsabilidad civil en el ámbito de la cirugía estética" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Varbesu">La responsabilidad civil en el ámbito de la cirugía estética</a></i></b> . <span class="citation_date">2016</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Civil</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho CivilArbesú González, VanesaRuiz Jiménez, Juana (Directora)Tejedor Muñoz, Lourdes (Codirectora)tesisuned:Derecho-Varbesuhttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-VarbesuspaARBESU_GONZALEZ_Vanesa_Tesis.pdfpresmd_ARBESU_GONZALEZ_Vanesa_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:SetopenaireTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openairehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Licencia de acceso Creative CommonsArbesú GonzálezAcceso abierto1.034172014-11-17T00:00:00Z12802014-11-28T20:38:10ZLa responsabilidad civil medioambiental por productos defectuosostesisuned:Derecho-DcsiakaLa tesis cuestiona por una parte la exhaustividad del marco regulador de la responsabilidad Civil por productos defectuosos y, por la otra, la singularidad de los
daños medioambientales. Así, pretende, entre otros objetivos, contribuir en la construcción del Derecho Civil medioambiental, buscando, dentro del ámbito de
protección de la legislación sobre productos defectuosos, el posible anclaje de los daños medioambientales. Gira en torno a la cuestión del régimen
aplicable a supuestos de responsabilidad civil por daños medioambientales causarlos por productos defectuosos, Ia de su concreción e implicaciones jurídicas.
Parte ,de una postura claramente antropocéntrica e identifica el interés medioambiental como un posible interés individual cuyo menoscabo tomaría la
forma de uno de los daños tradicionales. Emplea una combinación metodológica dónde se enfatiza el método analítico.
Dos ideas principales conforman la estructura de la tesis: la correlación entre los daños medioambientales y los daños por productos defectuosos por una parte, y
la aplicación concreta de la responsabilidad civil por daños medioambientales causados por productos defectuosos por la otra. Ambas ideas están precedidas por
la situación, en el capítulo uno, del marco jurídico e institucional de la responsabilidad civil medioambiental, con el fin de ver el origen de los mecanismos de
protección del medio ambiente, su evolución y su recepción o su posible introducción en el Derecho civil.
Para dar cuenta de la primera idea principal, se procede al" examen, por una pinte, de los criterios de aprehensión y los supuestos ilustrativos de daños
medioambientales causados por productos defectuosos y, por la otra, de la problemática de la inclusión de 'los daños medioambientales en el ámbito de protección de
la responsabilidad civil por productos.
La segunda idea principal parte del hecho que la reparación es la columna vertebral de la responsabilidad civil 'y examina tanto los elementos necesarios para
establecer el daño y lograr el desagravio, asimismo como las medidas encaminadas" a hacer efectivo el resarcimiento, de los daños medio ambientales causados por
productos defectuosos.
El trabajo termina subrayando la necesidad de aprehender el' medio ambiente a partir de los elementos que lo componen, susceptibles de relación sus
privativa, y sobre los que puede recaer el daño y la irrelevancia de una cuarta categoría de daño denominado como ecológico o ,medioambiental, ya que
los daños así denominados comparten las características de los daños tradicionales; la definición del daño medioambiental como cualquier alteración
que convierta el entorno 'en lugar inadecuado para el desarrollo de la persona humana; la equiparación del derecho de todos a disfrutar de un
medio ambiente adecuado con un derecho fundamental llamado a culminarse el desarrollo legislativo previsto por el artículo 53 (3 in .fine) de la
Constitución Española; el paralelismo entre el derecho de acceso a la información en asuntos ambientales y el derecho del consumidor a la información que
puede versar sobre la incidencia ambiental del producto; la"falta de antagonismo entre el régimen de responsabilidad por productos y el por daños
medioambientales, con la consiguiente posibilidad de aplicar el marco, jurídico del primero a supuestos de daños medioambientales causados por el defecto del
, producto; la necesidad de lograr la legitimación activa, en terreno civil, de las organizaciones de protección del medio. ambiente en defensa de los
intereses de sus miembros afectados y de ampliar, de lege ferenda, el ámbito del fondo de garantía actualmente limitado a los supuestos de
"daños consistentes en muerte, intoxicación y lesiones corporales" (artículo, 131, Real Decreto Legislativo 112007, de 16 de noviembre) a los daños
materiales.0Doctoral Thesis13432<a class="citation_author_name" title="Browse by Author Name for Siaka, Danny Clovis" href="/fez/list/author/Siaka, Danny Clovis/">Siaka, Danny Clovis</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click to view : La responsabilidad civil medioambiental por productos defectuosos" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Dcsiaka">La responsabilidad civil medioambiental por productos defectuosos</a></i></b> . <span class="citation_date">2014</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Civil.</span>RecordDoctoral ThesisPublishedhttp://udcdata.info/021523DerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Civil.Siaka, Danny ClovisLasarte Álvarez, Carlos (Director de Tesis)Tejedor Muñoz, Lourdes (Codirectora de Tesis)http://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-Dcsiakatesisuned:Derecho-DcsiakaesDocumento.pdfbibliuned:Setthesistesisuned:Derechobibliuned:Setopenairebibliuned:SetarticuloSet de Tesis Doctorales de la UNEDTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de openaireSet de artículoSiakaAcceso abierto1.034172016-02-02T00:00:00Z146682016-12-16T19:31:09Z2016-12-16T19:31:09ZLa responsabilidad contractual y el derecho civil patrimonial en la gestión de los contratos estatalestesisuned:Derecho-ImelendezLa responsabilidad contractual y el Derecho civil-patrimonial, así como el daño patrimonial generado en la gestión de los contratos estatales, merece especial atención de la comunidad jurídica y de los sujetos contractuales, toda vez que las etapas pre-contractuales, de ejecución contractual y la post-contractual están permeadas por los institutos del Derecho privado, lo que nos motiva entonces, a establecer, ahondar, investigar sobre cada uno de éstos tópicos toda vez que son los que determinan los alcances de la responsabilidad civil-contractual y con ello los daños patrimoniales que sufren las partes con ocasión de la celebración y ejecución de un contrato. Si los problemas de la responsabilidad civil-contractual, se producen por la inejecución de las obligaciones adquiridas en los contratos ya sea de Derecho privado o de Derecho de los contratos estatales y que se concretan en incumplimientos parciales, definitivos, o cumplimientos defectuosos de la prestación, entonces es importante realizar la investigación científica sobre cada uno de sus elementos, de tal manera que como quiera que la tendencia del Derecho administrativo y del Derecho de los contratos estatales es la ius privatización, el presente estudio se constituye en un aporte al desarrollo contemporáneo de cada una de las instituciones en comento para que dicha jurisprudencia y doctrina avance en la construcción de unas instituciones adecuadas al mundo moderno y real de los negocios, y mas hoy cuando hablamos de asociaciones públicos privadas-APP para adoptar e implementar los grandes proyectos de infraestructura que requiere la sociedad y la economía de mercado. La sociedad moderna, y las tendencia del mercado a contribuido a que la disciplina del Derecho de los contratos de las administraciones públicas, la doctrina contemporánea, la jurisprudencia y el mismo legislador, -influenciada por la economía de mercado-, ha evidenciado la forma como se ha venido mutando las instituciones contractuales del Derecho común, a la gestión de los contratos estatales, al punto de plantear que el ejercicio mutatis mutandi que hace el legislador y los operadores para interpretar los hechos que produce las causas para demandar de las fuentes del Derecho de los contratos los efectos, se materializan, se expresan y se traducen en la producción de normas, de tesis dogmáticas de la doctrina y de la misma jurisprudencia, que blinden de seguridad jurídica los negocios contractuales tanto en los contratos de derecho privado celebrados entre particulares como de estos con las entidades estatales.0Doctoral Thesis8132<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Meléndez Julio, Inocencio" href="/fez/list/author/Meléndez Julio, Inocencio/">Meléndez Julio, Inocencio</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La responsabilidad contractual y el derecho civil patrimonial en la gestión de los contratos estatales" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Imelendez">La responsabilidad contractual y el derecho civil patrimonial en la gestión de los contratos estatales</a></i></b> . <span class="citation_date">2016</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Civil</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho CivilMeléndez Julio, InocencioSan Segundo Manuel, Teresa (Directora)Ruiz Jiménez, Juana (Codirectora)tesisuned:Derecho-Imelendezhttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-ImelendezspaMELENDEZ_JULIO_Inocencio_Tesis.pdfpresmd_MELENDEZ_JULIO_Inocencio_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:SetopenaireTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openairehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsMeléndez JulioAcceso abierto1.034172016-02-02T00:00:00Z64282016-12-13T23:24:03Z2016-12-13T23:24:03ZLa responsabilidad del proveedor en la directiva 85/374/CCE, de 25 de julio de 1985 y el real decreto legislativo 1/2007tesisuned:Derecho-FmunozUn análisis crítico de la responsabilidad del proveedor (antes denominado suministrador final) en la Directiva 85/374/CEE, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos y en el Real Decreto Legislativo 1/2007, Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias." Esta tesis persigue demostrar, como hipótesis de trabajo, que tanto desde el ámbito del Sistema Jurídico como en el de práctica jurídica, la incorporación del proveedor como responsable de daños causados por productos defectuosos, aunque sea a título subsidiario del productor, ha sido perturbador dogmáticamente. Ello, porque esta incorporación rompe con los principios que inspiraron la Directiva 85/374 y que justifican sus normas, básicamente la teoría del riesgo creado, e implica un retroceso en la protección del perjudicado, pues dada la existencia de una legislación especial, el juez ha quedado constreñido a enunciados normativos específicos que limitan su labor, en detrimento de umbrales más altos de tutela conseguidos con el Derecho común; con el artículo 28 de la derogada LGDCU y con la aplicación con matiz objetivo, en clave tesis riesgo creado, dada al artículo 1902 del CC por el TS. Afirmamos que este orden de cosas no puede dejar de llamar la atención a quien pretenda analizar científicamente esta legislación especial, por cuanto el proveedor no es productor ni puede ser asimilado a un productor pues nada produce; no se presenta ante el público como productor y tampoco importa productos a la UE, y, sin embargo, en la práctica ha terminado siendo un responsable central dentro de esta compilación. Con tal propósito se han analizado críticamente la definición de proveedor, sus notas distintivas, los supuestos de responsabilidad por daños causados por el defecto de un producto nacido en su etapa fabril y de comercialización, los primeros regidos por la Directiva 85/374 y el TR y los segundos por el Derecho común y regulaciones sectoriales, para concluir con un examen de las causales de exención o de atenuación de responsabilidad del productor según la Directiva en comento y el TR y su eventual aprovechamiento por el proveedor en los casos en que se pretenda perseguir su responsabilidad por un perjudicado. Para comprobar esta hipótesis de trabajo, ha sido necesario acometer el estudio del marco normativo aplicable, que va desde el CC, particularmente su artículo 1902 y la profusa jurisprudencia nacida a su alero, hasta la nomenclatura dominada por la Directiva 85/374 y sus normas de trasposición en los países de la UE. En el caso español, mediante la Ley 22/1994, de 6 de Julio, de Responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos (LPD), su posterior derogación por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que contiene el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. En todo caso, ha resultado necesario abordar la LGDCU en su texto vigente a la época de promulgación de la LPD, como de otras leyes especiales de consumo y sus posteriores modificaciones, fruto de la iniciativa del legislador español, como de los cambios de la UE y sus de nuevas Directivas, las que, como es sabido, representan la intención de perfeccionar esta legislación especial y lograr una auténtica equiparación entre los ordenamientos de los países miembros de la UE, bajo el prurito de hacer efectiva la real protección de los consumidores y usuarios, en el contemporáneo entendido de que consumidores y/o usuarios somos todos, en la medida que no actuemos en la órbita propia de una actividad comercial, empresarial o profesional.0Doctoral Thesis7862<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Muñoz Benavente, Felipe" href="/fez/list/author/Muñoz Benavente, Felipe/">Muñoz Benavente, Felipe</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La responsabilidad del proveedor en la directiva 85/374/CCE, de 25 de julio de 1985 y el real decreto legislativo 1/2007" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Fmunoz">La responsabilidad del proveedor en la directiva 85/374/CCE, de 25 de julio de 1985 y el real decreto legislativo 1/2007</a></i></b> . <span class="citation_date">2016</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Civil</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho CivilMuñoz Benavente, FelipeLasarte Álvarez, Carlos (Director)Moreton Sanz, Fernanda (Codirectora)tesisuned:Derecho-Fmunozhttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-FmunozspaMUNOZ_BENAVENTE_LuisFelipe_Tesis.pdfpresmd_MUNOZ_BENAVENTE_LuisFelipe_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:SetopenaireTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openairehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsMuñoz BenaventeAcceso abierto1.034172014-04-23T00:00:00Z69552014-11-18T20:38:10ZLa ruptura de la promesa de matrimoniotesisuned:Derecho-Eabad0Doctoral Thesis9352<a class="citation_author_name" title="Browse by Author Name for Abad Arenas, Encarnación" href="/fez/list/author/Abad Arenas, Encarnación/">Abad Arenas, Encarnación</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click to view : La ruptura de la promesa de matrimonio" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Eabad">La ruptura de la promesa de matrimonio</a></i></b> . <span class="citation_date">2014</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Civil.</span>RecordDoctoral ThesisPublishedhttp://udcdata.info/021523DerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Civil.Abad Arenas, EncarnaciónMoretón Sanz, Fernanda (Directora de Tesis)Zambrano, Virginia (Codirectora de Tesis)http://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-Eabadtesisuned:Derecho-EabadesDocumento.pdftesisuned:Derechobibliuned:Setopenairebibliuned:SetthesisTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de openaireSet de Tesis Doctorales de la UNEDAbad ArenasAcceso abierto1.034172016-02-02T00:00:00Z10972016-11-22T18:42:48Z2016-11-22T18:42:48ZLa sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela y sus pasos como legislador positivo, en uso de la auto proclamada: jurisdicción normativatesisuned:Derecho-PcamentaCon la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, se creó la Sala Constitucional dentro del Poder Judicial, que se encuentra conformado por el Tribunal Supremo de Justicia. Esta Sala, conformada por Magistrados de igual jerarquía que los demás miembros del Tribunal, se dotó con especiales competencias para el ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad, manteniéndose un sistema dual en donde las demás Salas y el resto de los tribunales del país conservan el control difuso de la constitucionalidad, que en este contexto ya existía en Venezuela. Al establecer la propia Constitución el carácter de máximo y último intérprete de las normas y principios constitucionales en cabeza de la Sala Constitucional, con carácter vinculante para las demás Salas del Tribunal Supremo y para los demás tribunales del país, esta fue desarrollando sus competencias a tal punto que la llevó a desarrollar una tesis según la cual ha dicho tener un poder de garantía de la Constitución para asegurar su integridad, lo cual es cierto; pero sobre la base de esto, la Sala comenzó a emitir decisiones que no se bastaban en declarar la inconstitucionalidad de algunas leyes, en ejercicio propio de sus competencias, lo que comúnmente la doctrina ha dicho que propiamente es: un legislador negativo. Por el contrario, la Sala ha ido más allá y en ejercicio de ese poder de garantía de la integridad de las normas y principios constitucionales ha llegado a desplegar su actividad como un legislador positivo, al punto de que ha derogado artículos de leyes; ha impuesto nueva redacción a los mismos; ha creado procedimientos; competencias y nuevas bases legislativas; lo cual podría considerarse como una invasión a las competencias que el propio Texto Fundamental que ella está llamado a proteger, otorga de manera exclusiva al Poder Legislativo. Este estudio de carácter eminentemente expositivo se plantea con el propósito de investigar y profundizar en el uso de la Jurisdicción Normativa. Se realizó una revisión documental de la labor jurisdiccional de la Sala como máximo y último intérprete de la Constitución, garante del orden público constitucional; su doctrina sobre las sentencias interpretativas y la creación de una suerte de derecho judicial. Se describen las críticas que se han hecho a esta facultad en cuanto a si se produce ruptura del Principio de Separación de Poderes; o si convierte a la Sala en un controlador sin control; o da la idea de un órgano judicial legislador; también se analiza aquella crítica referida a que tal facultad no es necesaria, ni se justifica su existencia. Puede afirmarse que la Sala Constitucional está habilitada para crear un proceso, establecer los patrones normativos y procedimentales necesarios para ajustar los ya existentes a la Constitución; o crearlos de la nada para garantizar la tutela del derecho constitucionalmente previsto, adaptándose la respuesta judicial a las peculiaridades del caso, en beneficio de la justicia constitucional, la cual adquiere por ello una mayor robustez y dinamismo. El ejercicio de la jurisdicción normativa no compromete el principio de separación de poderes, ya que la Sala se encuentra obligada a asegurar la efectiva aplicación del texto constitucional, aunque ello signifique la regulación al caso concreto de la materia no desarrollada por el legislador, dando con ello cumplimiento al enunciado del artículo 3 de la CRBV, que señala como fin esencial del Estado la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos en ella. Los derechos fundamentales son derechos humanos reconocidos por el Derecho positivo, especialmente por la Constitución, por lo que la reserva legal no es limitante para el ejercicio de la jurisdicción normativa, su principal objetivo es la de proteger las normas constitucionales que establecen derechos constitucionales donde la jurisdicción normativa fungiría como parte de dicho sistema de garantía de los mismos.0Doctoral Thesis13542<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Amenta Rivero, Paolo Conrado" href="/fez/list/author/Amenta Rivero, Paolo Conrado/">Amenta Rivero, Paolo Conrado</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela y sus pasos como legislador positivo, en uso de la auto proclamada: jurisdicción normativa" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Pcamenta">La sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela y sus pasos como legislador positivo, en uso de la auto proclamada: jurisdicción normativa</a></i></b> . <span class="citation_date">2016</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Político.</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Político.Amenta Rivero, Paolo ConradoGoig Martínez, Juan Manueltesisuned:Derecho-Pcamentahttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-PcamentaspaAMENTA_RIVERO_PaoloConrado_Tesis.pdfpresmd_AMENTA_RIVERO_PaoloConrado_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:SetopenaireTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openairehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsAmenta RiveroAcceso abierto1.034172015-10-30T00:00:00Z34412016-09-12T21:33:07Z2016-09-12T21:41:54ZLa teoría de la Neutralización en el discurso legitimador de la violencia en el fútboltesisuned:Derecho-RruizLa teoría de la Neutralización ha facilitado el estudio del mundo ultra a través del análisis del lenguaje legitimador de la violencia. La metodología empleada ha sido el análisis de contenido con el apoyo del programa “Atlas Ti”, analizando 2700 comentarios publicados en “Marca.com” y foros ultras, con los siguientes resultados: La “Negación de la víctima” es la neutralización más utilizada. Desprestigian a las víctimas, justificando que agreden a aficionados no ultras. Se relaciona con la “Legítima defensa”. Lo que aparece en el libro de las cacerías de US a aficionados del Osasuna está pasando también últimamente a aficionados sevillistas por parte del FA en Madrid. Y claro, luego vienen a Sevilla, y además de provocar hacia la zona de la Espumosa, se llevan una buena somanta de palos. Lógico, ¿no?. La “Negación de la Responsabilidad” es la segunda neutralización más usada (“Legítima defensa”), relacionándose con la “Agresión a No Ultras” y “Cobardía”. La mayoría de veces no hacemos mas k defendernos de grupos rivales o de la propia policí. Ambas técnicas se retroalimentan, la “Negación de la víctima”, propicia la justificación de la violencia ex ante y la “Negación de la responsabilidad” es alegada ex post, una vez cometida la violencia. Estuvieron todo el partido provocando, y se lo buscaron... los muy valientes se juntaron (unos 50) y le pegaron a los aficionados sevillistas que quedaban por la ciudad. La “Condena a los que condenan”, va referida a la “Condena a la Prensa”, relacionada con el “Victimismo” y “Legítima Defensa”. A esos señores de Antena3 television, o a algunos reporteros del AS, Marca, Mundo Deportivo, Sport El mundo, que les ciegan los ojos el fanatismo. Luego se quejan de agresiones... a ver si esto no es provocativo, valiente sarta de mentiras y de estupideces, asin la gente tiene la opinión que tienen de nosotros. Con menos influencia se encuentra la “Negación del daño”, relacionada con la “Agresión a no ultras” y la “Legítima Defensa” A veces te sale más barato ser un maltratador, un pedófilo.Matar a una niña de 5 años, 58.000€. Defenderte con las manos ante mas de 150 personas armados con palos, botellas, cadenas, tuercas, etc.60.001€. Mucho sentío si. La “Apelación a lealtades superiores”. Constituye un valioso instrumento para detectar su dinámica interna. Se relaciona con la “Autoetiqueta” y la “Legítima Defensa”. ¿Es que el grupo no es una panda de amigos y una gran familia? Yo creo que si, eh.¿Tú no darías la vida por tu mejor amigo/primo/hermano en una situación extrema?. El “Prestigio” como motivación se relaciona con la “Negación de la Víctima”. Biris ARRASO ayer la Costa del Sol, paseandose por su ciudad, bebiendo en su ciudad sin que nadie saliera a decir nada y en el momento que salieron, les toco correr como conejos. Es aburrido vivir en Sevilla, donde ningún grupo vuelve a devolver visitas al mejor grupo ultra de este asqueroso país. La motivación referida a la “Animación” se relaciona con la “Negación de la responsabilidad”: A ver si nos enteramos, en SGS habrá 500 tios, de los cuales los verdaderos supporters son los que se hacen notar dentro del grupo, los que viajan y los que se pelean. SGS ES VIOLENTO porque es un GRUPO ULTRA y si bajan 80 bukaneros SGS va a responder. El “Casualismo” como motivación se relaciona con la “Negación de la Víctima”: Afición del Sevilla en el Molinón 50 o 60 tíos con cazadoras verdes, azules y negras, con capucha y ni una sola camiseta del Sevilla….y si encima vienen provocando pues que queréis. Destacar que la aplicación de las “Técnicas de Neutralización” a la violencia ultra, ha permitido profundizar en su estudio. También se ha dado un paso en la búsqueda de relaciones relevantes entre las neutralizaciones y las posibles motivaciones de la violencia.0Doctoral Thesis8062<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Ruiz Suero, Rafael" href="/fez/list/author/Ruiz Suero, Rafael/">Ruiz Suero, Rafael</a>. <b><i><a class="citation_title" title="Click para ver : La teoría de la Neutralización en el discurso legitimador de la violencia en el fútbol" href="/fez/view/tesisuned:Derecho-Rruiz">La teoría de la Neutralización en el discurso legitimador de la violencia en el fútbol</a></i></b> . <span class="citation_date">2015</span>. <span class="citation_publisher">Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Penal y Criminología</span>RecordDoctoral ThesisPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Penal y CriminologíaRuiz Suero, RafaelSerrano Maillo, Alfonsotesisuned:Derecho-Rruizhttp://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Derecho-RruizspaRUIZ_SUERO_Rafael_Tesis.pdfpresmd_RUIZ_SUERO_Rafael_Tesis.xmltesisuned:Derechobibliuned:Setthesisbibliuned:SetopenaireTesis de la Facultad de Derecho (UNED)Set de Tesis Doctorales de la UNEDSet de openairehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia de acceso Creative CommonsRuiz SueroAcceso abierto1.0139139139186338171341391391398613913913986